МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

МКОУ "СОШ с. Псыншоко"

Добро пожаловать на наш сайт!

Наследники 2 очереди по закону: ГК РФ — Глава 63

Наследники второй очереди по закону: кто ими является, права при вступлении в наследство без завещания и как между ними делится наследуемое имущество

Перечень наследников второй очереди приведен в ст. 1143 ГК (Гражданского кодекса) РФ. Он включает братьев и сестер лица, оставившего имущество в наследство, а также его бабушек и дедушек.

Вторая очередь может наследовать только в случае, если не осталось ни одного представителя первой, а также наследников, имеющих право представительства. То есть детей и внуков наследодателя, его супруга и родителей.

Вторая очередь наследования рассматривается в рамках перехода собственности или ее части к наследникам по закону.

Наследники первой очереди могут быть устранены от наследования различными способами. Их может лишить наследства специальным распоряжением или завещанием наследодатель, признать недостойными суд. Наследники первой очереди имеют право самостоятельно отказаться от наследования, просто не дожить или вовсе не появиться на свет к моменту открытия наследства (последнее касается детей).

Еще один способ призвания к наследству одного или нескольких представителей второй очереди — отказ от своей доли наследника по завещанию в пользу братьев/сестер или бабушек/дедушек наследодателя.

Может выясниться, что после отказа или устранения всех более значимых претендентов на собственность осталось менее девяноста дней до конца срока вступления в наследство. Тогда для того, чтобы наследники второй очереди успели обратиться к нотариусу, срок может быть увеличен до трех месяцев (п. 3 ст. 1154 ГК РФ).

ПримерПосле смерти матери девушка желает отказаться от наследства (дома) в пользу наследницы второй очереди — маминой родной сестры, то есть своей тети. Для этого она в срок, установленный для принятия собственности или отказа от нее, должна подать соответствующее заявление нотариусу ( ст. 1154 ГК РФ). Если девушка — единственная наследница первой очереди, то ее тетя получит весь дом в качестве наследства. Если есть другие первоочередные преемники, она может отказаться в пользу маминой сестры только от положенной ей части.

Полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя

В рамках второй очереди наследования претендовать на собственность наследодателя могут его родные братья и сестры, либо дети его родителей от других браков. Их относят к наследникам по боковой линии второй степени родства.

Неполнородные, то есть единоутробные и единокровные братья и сестры, были внесены в текст законодательной нормы в качестве уточнения в 1994 году. До этого на практике им позволялось наследовать по закону, однако формально в ГК РСФСР это не было отражено.

Если наследодатель был принят в семью приемным ребенком, такое родство в плане имущественных и неимущественных прав рассматривается наравне с кровным (ст. 1147 ГК РФ). То есть родные дети родителя, приемного для наследодателя, считаются его наследниками, как если бы были кровными.

В случае усыновления родных сестры и брата в разные семьи юридическое родство прерывается, они теряют возможность наследовать друг за другом.

Законодательными нормами не установлен приоритет в призвании полнородных и неполнородных родственников. Они считаются равными при наследовании.

Вообще не призываются к наследству сводные братья и сестры (то есть имеющие полностью разных родителей). Двоюродные могут стать наследниками лишь по праву представления наследников третьей очереди.

Дедушки и бабушки наследодателя

Дедушки и бабушки с обеих сторон (по отцу и матери) выступают в качестве законных наследников второй очереди, если переживут наследодателя.

Усыновление ребенка приемными родителями или одним из них приравнивает такое родство к кровному не только на уровне детей и усыновителей. Оно касается всех новоприобретенных родственников ребенка (ст. 1147 ГК РФ). То есть после смерти наследодателя на его собственность могут претендовать родители его усыновителей. Фактически такие случаи возникают редко, но в законе предусмотрены.

Если мать или отец наследодателя в свое время лишились родительских прав на него, то претендовать на наследство не имеют права не только они, но и их родители. То есть родные бабушки и дедушки умершего гражданина (п. 2 ст. 1147 ГК РФ).

Родители матери всегда наследуют после внука. Бабушка и дедушка со стороны отца могут претендовать на наследство в случае, если установлена юридическая связь между ребенком и папой (есть запись в свидетельстве о рождении или решение суда о признании отцовства).

Наследники по праву представления

Для второй очереди наследования по закону преемниками по праву представления выступают племянники и племянницы наследодателя (п. 2 ст. 1143 ГК РФ). Происходит это в случае, если их родитель (брат или сестра наследодателя) не доживет до дня открытия наследства.

После внесения неполнородных братьев и сестер в перечень наследников второй очереди появилось право представления у их детей.

Доли таких наследников исчисляются равными от той части имущества, которая предназначалась их умершему родителю.

Предоставление племянникам и племянницам права наследовать в рамках права представления значительно расширило перечень законных преемников и уменьшило шансы попадания имущества в выморочную категорию (когда право наследования переходит к государству).

Иные наследники, которые могут быть призваны к наследованию наравне с наследниками второй очереди

Законом предусмотрена особая категория наследников, которые будут призываться к наследству наравне с родственниками — представителями любой очереди, актуальной в плане претензий на собственность наследодателя. К ним относятся иждивенцы, находившиеся на содержании умершего лица, либо получавшие от него значительную часть своего дохода (ст. 1148 ГК РФ).

К наследованию могут быть призваны более дальние родственники, чем те, кто принадлежит ко второй очереди, если наследодатель опекался ими и поддерживал в течение минимум года до своей смерти.

В качестве наследников могут выступить и посторонние люди. Это происходит, если в качестве иждивенцев они проживали вместе с лицом, оставившим наследство, на протяжении хотя бы года до открытия наследства.

Заключение

  • Законными наследниками второй очереди могут быть братья и сестры наследодателя (родные и неполнородные), а также бабушки и дедушки.
  • В случае смерти одного из братьев/сестер до открытия наследства преемниками по праву представления признаются их дети (племянники наследодателя).
  • Вместе с наследниками второй очереди призываются иждивенцы, материально зависевшие от умершего при его жизни. Они могут быть кровными родственниками, но могут ими и не являться.

Вопрос

Я хочу вступить в наследство как единственный наследник второй очереди. Более близких родственников, наследников первой очереди, у наследодателя нет. Нотариус отказывается принимать заявление от меня. Отказ мотивирует тем, что нужно выждать 6 месяцев на случай, если вдруг объявятся наследники первой очереди. Как мне быть? Ответ В ст. 1154 ГК РФ четко установлен срок принятия наследства, в том числе юридическим путем (то есть с подачей заявления нотариусу) — 6 месяцев. Его необходимо соблюсти. Если Вы в Москве, откройте дело у другого нотариуса. Можно обратиться в любую контору в городе. Или напишите заявление о принятии наследства у другого нотариуса, удостоверьте у него свою подпись и отправьте служащему, который отказался принимать у Вас документы.

Вопрос

После смерти моего отца остался дом, который положено получить мне с мамой как наследникам первой очереди. Мы хотим передать дом папиной сестре, которая фактически в нем проживала последние несколько лет. Однако мы не хотим тратить время на принятие наследства, а потом оформление дарственной. Тетка пошла к нотариусу оформлять наследство, но он сказал, что без нас с мамой никак не обойтись. Может ли она как-то написать заявление на себя без нашего участия? Ответ

Увы, никак. Нотариус перестраховывается, так как знает о существовании наследников первой очереди. Но вам не надо оформлять наследство и дарственную. Просто напишите в нотариальной конторе отказ в пользу тетки, это не займет много времени. Однако если Ваша мама на пенсии, у нее есть право на обязательную долю в доме. Тогда действительно слишком просто и быстро переоформить дом на тетку не получится.

Статья 1142. Наследники первой очереди

1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Комментарий к ст. 1142 ГК РФ

1. Наследниками первой очереди являются супруг, дети и родители наследодателя, приравненные к кровным родственникам усыновители и усыновленные (об особенностях наследования последних см. коммент. к ст. 1147 ГК), а также наследующие по праву представления внуки и их потомки (об особенностях наследования по праву представления см. коммент. к ст. 1146 ГК).

2. Пережившим супругом, имеющим право наследовать, признается лицо, которое состояло в законном, т.е. зарегистрированном в органах ЗАГСа (п. 1 ст. 10 СК) либо в дипломатических представительствах и консульских учреждениях (ст.

157 СК), браке с наследодателем на день открытия наследства. Продолжительность брака до смерти наследодателя не имеет юридического значения. Главное, чтобы на дату открытия наследства была произведена государственная регистрация брака, с которой возникают права и обязанности супругов (п. 2 ст. 10, п. 2 ст. 11 СК).

Не зарегистрированные надлежащим образом отношения — фактическое сожительство — не порождают наследственных прав, если только иное прямо не установлено законом, например в отношении фактических брачных отношений, существовавших до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. (Ведомости ВС СССР. 1944. N 37), в случае смерти или пропажи без вести на фронте одного из лиц, состоявших в таких отношениях (см. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1944 г. «О порядке признания фактических брачных отношений в случае смерти или пропажи без вести на фронте одного из супругов» // Ведомости СССР. 1944. N 60). Кроме того, правило о признании юридической силы только за законным браком не применяется к бракам граждан Российской Федерации, совершенным по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны, до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния (п.

7 ст. 169 СК). Последующая государственная регистрация таких браков не требуется (п. 3 ст. 3 Закона об АГС).

3. Прекращение брака вследствие смерти или объявления умершим одного из супругов не влияет на право наследования пережившего супруга, поскольку является юридическим фактом, обусловливающим открытие наследства. Заключение пережившим супругом после смерти другого супруга нового брака не сказывается на его наследственных правах в отношении умершего супруга, что объясняется отсутствием правовой связи между этими событиями.

Поскольку условием призвания к наследованию супруга являются именно брачные отношения, прекращение брака лишает пережившего супруга наследственных прав, если брак был расторгнут (в органах ЗАГС или в судебном порядке) до даты открытия наследства или признан недействительным как до, так и после открытия наследства (п. 2 ст. 16 СК).

4. Наследственные права детей основываются на их происхождении, удостоверенном в законном порядке (ст. 47 СК). Иначе говоря, ребенок является наследником, если наследодатель связан с ним отношениями материнства или отцовства. Поэтому само по себе рождение детей в браке или вне его, а также прекращение брака, признание его недействительным не сказываются на наследственных правах. Другое дело, что в отдельных случаях требуется особый порядок установления происхождения ребенка от того или иного лица.

5. Единственным условием призвания к наследованию родителей наследодателя, не считая общего требования о нахождении наследника в живых на дату открытия наследства, является установленный факт кровного родства. Отсутствие или наличие совместного проживания, возраст и трудоспособность (нетрудоспособность) юридического значения не имеют. Однако родители не наследуют по закону как недостойные наследники после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в них ко дню открытия наследства либо отстранены от наследования по требованию заинтересованного лица в случае злостного уклонения от выполнения лежавших на них обязанностей по содержанию наследодателя (абз. 1 п.

1, п. 2 ст. 1117 ГК).

Судебная практика по статье 1142 ГК РФ

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 06.08.2019 N 64-КГ19-3

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1146 Гражданского кодекса Российской Федерации доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем (пункт 2 статьи 1114), переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 названного Кодекса, и делится между ними поровну.


Определение Конституционного Суда РФ от 24.10.2019 N 2807-О

Таким образом, положения статьи 1142 ГК Российской Федерации, в том числе ее пункт 2, определяющие круг наследников первой очереди по закону и направленные на реализацию принципа защиты интересов близких родственников умершего, сами по себе не могут расцениваться как нарушающие перечисленные в жалобе конституционные права заявителя, который имеет право наследования в случае смерти своих родителей.


Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 23.05.2017 N 5-КГ17-77

В силу статьи 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Пунктом 1 статьи 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.


Определение Конституционного Суда РФ от 18.07.2017 N 1621-О

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданка Л.Д. Тиликина оспаривает конституционность пункта 2 статьи 1142 ГК Российской Федерации, согласно которому внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
Как следует из представленных материалов, решением суда общей юрисдикции были частично удовлетворены исковые требования Л.Д. Тиликиной к департаменту городского имущества об установлении факта принятия наследства, включении имущества (квартиры) в состав наследственного имущества, признании права собственности: квартира включена в состав наследственного имущества, за Л.Д. Тиликиной признано право собственности на квартиру; в удовлетворении встречных исковых требований к Л.Д. Тиликиной о признании права собственности на выморочное имущество и выселении отказано.


Определение Конституционного Суда РФ от 18. 07.2017 N 1612-О

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин Р.А. Сыртланов оспаривает конституционность пункта 1 статьи 1142 ГК Российской Федерации, в соответствии с которым наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
Как следует из представленных материалов, решением суда общей юрисдикции, оставленным без изменения судами вышестоящих инстанций, было отказано в удовлетворении иска Р.А. Сыртланова и соистца, являющихся наследниками первой очереди по закону после смерти сына, о выделе супружеской доли из совместно нажитого имущества, признании права собственности, взыскании денежных средств. Суд пришел к выводу о том, что денежная сумма не может быть включена в состав наследства и не подлежит взысканию в порядке наследования.


Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 18-КГ17-215

Кроме того, в силу пункта 1 статьи 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях (пункт 2 статьи 1141 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Как следует из материалов дела, наследниками после смерти Рыжковой Т.В. являлись ее дети — Малицкая В.В., Новицкая Т.В. и Рыжков М.В.


Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.2019 N 5-КГ19-181

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя (пункт 1 статьи 1142 ГК РФ).
Согласно пункту 1 статьи 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.


О нормативно-правовом регулировании наследственных правоотношений в Болгарии

НАСЛЕДОВАНИЕ

В правовой системе Республики Болгарии существует два типа наследования:    

  • по закону, когда закон указывает порядок наследования;  
  • по завещанию, когда наследование происходит на основании воли наследодателя, выраженной в его завещании.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ — ст. 5-12 Закона о наследстве

Закон определяет, кто унаследует и какую часть имущества умершего. Вы можете стать наследником своего близкого родственника, если отвечаете условиям, указанным в Законе о наследстве. Правила того, кто является наследником, имеющим право получить долю наследственного имущества, а также размер наследства, определяются в зависимости от семейно-правовых связей с наследодателем. Родственники наследодателя распределяются в очереди наследников, а в некоторых очередях есть отдельные группы — в зависимости от вида и близости родственной связи.

Первая очередь наследников — дети умершего /сыновья, дочери/;

Вторая очередь наследников — родители умершего /мать, отец/;

Третья очередь наследников — 1 группа — братья и сестры умершего, 2 группа — бабушки и дедушки умершего;

Четвертая очередь наследников — тети, дяди, двоюродные братья и другие родственники до 4 степени по боковой линии.

Супруг/-а/ наследодателя вступает в наследство по особым правилам вместе с наследниками первой, второй и третьей очереди. В случае, если нет таковых, супруг/-а/ наследует все.

Каждая очередь наследников исключает следующую очередь при наследовании. т.е. наследники 1-й очереди исключают тех, кто находится во 2-й, наследники 2-й очереди исключают тех, кто находится в 3-й, и т.д. Наследники одной и той же очереди или группы наследуют равные доли наследства.

Супруг/-а/ наследует долю, равную части каждого ребенка.

Когда супруг/-а/ вступает в наследство вместе с родственниками по восходящей линии /матерью, отцом / или с братьями и сестрами умершего, или с их родственниками по нисходящей линии, он/-а/ получает 1/2 наследства, если наследное событие случилось менее чем через 10 лет после заключения брака. Если брак существовал более 10 лет, супруг/-а/ получает 2/3 наследства.

Когда супруг/-а/ вступает в наследство вместе с родственниками по восходящей линии и с братьями и сестрами или с их родственниками по нисходящей линии, он/-а/ получает 1/3 наследства в первом случае и 1/2 наследства во втором. Если нет наследников до 3-й очереди, супруг/-а/ получает все наследство.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ — ст. 13-ст. 47 Закона о наследстве

Закон о наследстве предусматривает наследование по завещанию. Через завещание любой человек при жизни может распорядиться своим имуществом после смерти, завещая его кому-то вне круга наследников по закону или без соблюдения предусмотренных законом очередей.

Завещание может сделать любой человек, которому исполнилось 18 лет, способный действовать разумно и не признанный недееспособным.

Предметом завещания может быть все имущество или его часть. Исключение из этого правила закон предусмотрел в отношении так называемой предусмотренной доли наследства.

Завещания бывают универсальными и частными.

Через универсальные завещания наследуется все имущество наследодателя или его доля.

Завещательные распоряжения, которые относятся к определенному имуществу, являются частными и называются волеизъявлением, а лицо, в пользу которого они сделаны — волеисполнителем. Завещательное распоряжение не порождает никаких действий, если волеисполнитель умирает раньше завещателя.

Завещатель может указать одного или нескольких лиц для получения наследства или волеизъявления в случае, если наследник или волеисполнитель умрет раньше него.

Завещатель не может обязать наследника сохранить и передать полностью или частично полученное наследство третьему лицу после своей смерти. Наследник по закону или по завещанию имеет право получить волеизъявление, предназначенное ему, даже в случае отказа от наследства.

Закон о наследстве предусматривает две формы завещания — нотариальное и рукописное.

Нотариальное завещание:

Нотариальное завещание осуществляется нотариусом в присутствии двух свидетелей. Завещатель устно выражает свою волю нотариусу, который записывает ее так, как она была выражена. Затем он читает завещание завещателя в присутствии свидетелей, после чего документ подписывается завещателем, свидетелями и нотариусом.

Рукописное завещание:

Рукописное завещание должно быть полностью написано от руки самим завещателем. Оно должно содержать дату написания и подпись завещателя. Подпись должна быть поставлена после завещательных распоряжений. Завещание может быть передано нотариусу на хранение в закрытом конверте. В этом случае нотариус составляет протокол на самом конверте. Протокол подписывается тем, кто представил завещание, и нотариусом, и вносится в специальный реестр. Завещание, переданное нотариусу на хранение, может быть взято обратно только лично завещателем. В таком случае производится пометка в специальном реестре, которая подписывается завещателем, двумя свидетелями и нотариусом.

Тот, у кого хранится рукописное завещание, должен потребовать его оглашения у нотариуса, как только узнает о смерти завещателя.

Нотариус оглашает завещание, составляя протокол. В нем описывается состояние завещания и отмечается его вскрытие. К протоколу прилагается бумага, на которой написано завещание, подписанная на каждой странице нотариусом и тем, кто представил завещание. Если завещание было передано нотариусу на хранение, вышеуказанные правила выполняются им.

Завещательные распоряжения не могут ущемлять обязательную долю в наследстве. Если у наследодателя есть наследники по нисходящей линии, родители или супруг/-а/, он не может через завещательные распоряжения или договор дарения нанести ущерб их доле в наследстве. Часть наследства без обязательной доли в наследстве является той долей, которой наследодатель может распоряжаться. Обязательные доли в наследстве описаны в законе. Наследник с правом на обязательную долю, который не может получить ее полностью из-за завещания или договора дарения, может потребовать своей недостающей доли путем уменьшения доли, указанной в завещании. Претензии предъявляются в суде.

Отмена

Завещание может быть отменено новым завещанием или нотариальным актом, в котором завещатель заявляет, что он полностью или частично отменяет свои предыдущие распоряжения. Последующее завещание, которое не отменяет напрямую составленное ранее, отменяет только те положения в нем, которые несовместимы с новыми.

Исполнители

Завещатель может поручить одному или нескольким дееспособным лицам выполнять его завещательные распоряжения. Исполнитель завещания должен составить опись наследственного имущества после того, как он пригласит наследников и волеисполнителей присутствовать при описи. Он вступает во владение наследственным имуществом и управляет им в той мере, в которой это необходимо для выполнения завещательных распоряжений. Исполнитель не может осуществлять отчуждение наследного имущества, за исключением случаев, когда это необходимо. Однако это происходит после разрешения районного судьи, который высказывается после слушания наследников.

ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА

Согласно ст. 1 Закона о наследстве, наследство открывается после смерти наследодателя, по последнему месту проживания умершего, и с этого момента возникает право наследования. Право наследования — это право, осуществление которого требует волеизъявления человека, являющегося наследником, посредством которого он принимает наследование явно или безмолвно или отказывается от него.

Что наследуется?

Наследники, принявшие наследство, наследуют в соответствии с долями, которые они получают, то, что наследодатель имел при жизни, как совокупность его прав, так и его обязанностей.

Важно, чтобы наследник знал об объеме наследственной массы (правах и обязанностях, которые наследуются), а также о действиях, которые он может предпринять, о принятии или отказе от наследства, поскольку наследство может быть обременено долгами, большими, чем права, которые имел наследодатель, в связи с чем принятие наследства является невыгодным для наследника.

ВОЗМОЖНОСТИ:

Открытие наследства порождает два правовых варианта для наследников, и они могут воспользоваться одним из двух — принять наследство или отказаться от него:

  • Принятие наследства:

а. безмолвно

б. по описи согласно ст. 49, п. 1 Закона о наследстве

в. явно

  • Отказ от наследства:

а.   Безмолвное принятие — это самый распространенный и общепринятый случай наследования. В этом случае нет явных действий по принятию наследства, и наследник может считаться принявшим наследство, когда он совершает действия, которые он имеет право выполнять исключительно в качестве наследника. Из-за отсутствия исчерпывающего списка действий по безмолвному принятию в Законе о наследовании, по сравнению с постоянной судебной практикой, мы определяем таковыми: выполнение распоряжения наследственным имуществом, предъявление иска о разделении, подачу декларации о налогообложении с налогом на наследство и т.д. При безмолвном принятии наследники отвечают в полном объеме за долги наследодателя, даже если они превышают объем наследственной массы.

б.   Принятие по описи — способ наследования, в котором в течение обязательного трехмесячного срока, который может быть продлен максимум еще на три месяца с момента открытия наследства, наследник через письменное заявление в районный суд описывает наследственную массу и принимает ее. При принятии по описи наследник, который принял наследство, отвечает только за размер полученного наследства, и если долги наследодателя превышают размер наследства, кредиторы не могут взыскать остаток долга. Это юридическая возможность для всех наследников, которая, однако, может осуществляться одним или несколькими наследниками.

Отказ от наследства — чаще всего наследники отказываются от наследства по экономическим причинам, когда с практической точки зрения долги наследодателя превышают размер завещанного.

Отказ от наследства в соответствии с Законом о наследстве происходит таким же образом, как и порядок принятия. Требование состоит в том, чтобы декларация выражала однозначно желание наследника отказаться от его законной доли. Документ вписывается в специальную книгу и вступает в силу с момента записи. При наличии сонаследников не требуется согласие других наследников. Отказ не может быть осуществлен в том случае, если наследство уже принято независимо от того, каким образом. Как принятие, так и отказ должны быть безусловными — они не могут быть частичными, точно на определенную долю наследства, при условии и в пользу определенного человека. При отказе от наследства увеличиваются доли оставшихся наследников.

Отказ от наследства не является бесспорным. В ст. 56, п. 1 Закона о наследстве указано, что кредиторы лица, отказавшегося от наследства, могут потребовать уничтожение отказа в свою пользу, пока не будут удовлетворены имуществом наследника. Срок подачи этого иска составляет один год с момента осведомления об отказе, но не позднее трех лет после отказа. Цель этого заключается в защите интересов кредиторов, в том случае, если наследник намеренно отказывается от наследства с целью его наследования другими наследникам, чем наносит вред кредиторам.

ЗАКОН О НАСЛЕДСТВЕ (Действующая дополненная редакция от 23   июня  2009 г.  Обнародован в газете «Държавен вестник2» No 22 от 29 января 1949 г.,  вступил в силу 29.01.1949 г.)  

Урок 33. наследование — Обществознание — 10 класс

Обществознание, 10 класс

Урок 33. Наследование

Перечень вопросов рассмотренных на уроке

  1. Наследование.
  2. Пути получения наследства.
  3. Наследники первой очереди. Наследование по закону. Наследование по завещанию.

Тезаурус:

Наследование – переход прав и обязанностей умершего лица к его наследникам в соответствии с нормами права.

Наследник — лицо, вступающее в имущественные или другие права по смерти другого лица.

Завещание – акт распоряжения имуществом либо иными принадлежащими гражданину материальными нематериальными благами на случай смерти.

Наследники первой очереди — это дети, супруг и родители наследодателя.

Ключевые слова

Наследование. Наследник. Наследники первой очереди. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Завещание.

Основная и дополнительная литература по теме урока:

  1. Боголюбов Л.Н., Ю. И. Аверьянов. Обществознание. 10 класс. Учебник для общественных организаций М.: Просвещение, 2014. С. 247-248.

Открытые электронные ресурсы:

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Не все права и обязанности человека теряются с его кончиной. Некоторые из них передаются по наследству. Его считают одним из путей получения прав. Наследованием называют перевод прав и обязанностей умершего человека к его наследникам в соответствии с нормами права. Чаще всего в наследство могут быть переданы вещи и имущественные права. Наследодатель выступает в качестве одного лица, а число наследников может быть больше. Наследниками могут являться и граждане, и организации, и даже государство. Наследники вправе принять или отказаться от наследства в течение 6 месяцев со дня кончины наследодателя.

В гражданском праве существует два вида наследования: по закону и по завещанию. Действие наследования по закону происходит тогда, когда в завещании не было отмечено никаких изменений.

Существует несколько очередей наследников по закону в соответствии Конституцией РФ. Наследниками первой очереди являются дети, супруги и родители. При рождении ребенка после смерти наследодателя, он не утрачивает право быть наследником первой очереди. При случае отсутствия у наследодателя наследников первой очереди, то к наследованию вызываются наследники второй очереди (родные братья и сёстры наследодателя, его дедушки и бабушки). Если на наследство имеют право несколько наследников, из какой либо очереди, они обязаны разделить его в равных долях, если нет никаких других условий. В случае возникновения непониманий и споров, на помощь идут судебные органы. Завещание представляет собой акт, обладающий правом распоряжения имущества, или же других относящихся к собственности умершего лица материальных или нематериальных благ. Главным требованием законности завещания является подпись наследодателя и достоверность от нотариуса. Если наследник, не принял перешедшее ему наследство, то право на это наследство могут получить следующие лица:

а) наследники каждой из последующих очередей — при непринятии наследства наследниками предыдущих очередей;

б) наследники по закону — при непринятии наследства наследниками по завещанию;

в) подназначенный наследник по завещанию — при непринятии наследства наследником по завещанию.

Наследственная трансмиссия – переход права на наследство. В случае смерти законного наследника, призванного к наследованию по закону или по завещанию, но не успевшего его принять в установленный срок, право на принятие причитающейся доли, переходит к его наследникам.

Примеры и разбор решения заданий:

  1. Какие из перечисленных позиций не относятся к группе наследников второй очереди?

Варианты ответов:

1) брат;

2) дедушка;

3) муж;

4) бабушка.

Правильный вариант: 3) муж.

  1. Кто из перечисленных лиц имеет право на обязательную долю в наследстве?

Варианты ответов:

1) несовершеннолетние дети;

2) нетрудоспособные соседи;

3) нетрудоспособные родители;

4) недееспособные родственники.

Правильные варианты:

1) несовершеннолетние дети;

3) нетрудоспособные родители.

Наследование по закону — очередь наследников при отсутствии завещания, ограничения при наследовании детьми и родителями

Наследником умершего гражданина РФ могут быть исключительно физические лица, т.е. люди, а не всевозможные организации.

Наследники делятся по степени родства. По сути, степень родства – это количество рождений родственников, без учета собственного, связывающее умершего и наследника.

Итак, наследниками первой очереди, согласно ст. 1142 Гражданского Кодекса РФ, являются:

  • Законный супруг
  • Отец
  • Мать
  • Дети

В случае смерти гражданина РФ его наследство, если иное не предусмотрено завещанием, делится равными долями между наследниками первой очереди.

В соответствии со ст. 1143, если наследники первой очереди отсутствуют, или отказались от вступления в наследство, на него могут претендовать наследники второй очереди, это братья и сестры умершего, дедушки и бабушки.

Далее, по такой же логике, если отсутствуют и наследники второй очереди в дело вступает третья очередь и т.д.

Статья 1142. Наследники первой очереди

1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Статья 1143. Наследники второй очереди

1. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

Статья 1144. Наследники третьей очереди

1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Наследование детьми и родителями

Дети при наследовании по закону участвуют в наследовании в первой очереди вне зависимости от возраста и трудоспособности. Закон признает наследником даже ребенка наследодателя, который был зачат при жизни, а родился уже после его смерти. При этом наследственные права возникают на основании родства с наследодателем, которое должно быть установлено в законом порядке.
Если брак расторгнут, то для родившихся в течение 300 дней с момента расторжения брака детей отцом признается супруг матери на момент предполагаемого зачатия. Иное может быть доказано только через суд.
Если же ребенок рожден вне брака, то после матери они наследуют всегда, а после отца – при подтвержденном в законном порядке отцовстве.
Если родители лишены родительских прав, они не являются наследниками по закону.
Усыновленные и усыновители являются наследниками по закону наравне с прямым родством. То есть права на наследство по закону у родных детей и усыновленных одинаковые.

Что такое наследование по праву представления?

Это когда доля наследства, причитающаяся некоторому гражданину, переходит к его потомкам, т.к. этот гражданин не дожил до получения наследства. Такой порядок регламентируется ст. 1146 ГК РФ:

Статья 1146. Наследование по праву представления

1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем (пункт 2 статьи 1114), переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.

2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119).

3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем (пункт 2 статьи 1114) и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса.

Помимо этого, согласно статье 1148 обязательную долю в наследстве будут иметь нетрудоспособные «наследники по закону» наследодателя, которые не менее года находились на его иждивении. При этом при отсутствии завещания неважно, проживали они вместе с наследодателем или нет. Данную ситуацию мы подробно рассмотрели в материале о нетрудоспособных и несовершеннолетних иждивенцах наследодателя.

Кто является наследником первой очереди?

На имущество умершего человека могут претендовать не только близкие родственники.

Вопросы, которые касается наследства, всегда были и остаются актуальными. Всё достаточно просто, когда человеком уже заранее составлено завещание, где определены конкретные лица, которые получат имущество наследодателя. В ином случае при разделе имущества начинаются споры между родственниками.

Не зная закона, который касается наследования имущества, при отсутствии завещания многие родственники полагают, что всё имущество должно достаться именно им.

Однако в том случае, если наследодатель самостоятельно не решил дальнейшую судьбу своего имущества, то его должны принять те родственники, у которых выше степень родства с наследодателем. В Гражданском кодексе РФ, а именно в статьях 1141-1145, чётко прописаны очереди наследования. Всего таких очередей – три.

Первая очередь – это лица, которые являются ближайшими родственниками, а именно: дети, родители и супруги. Именно данные лица при отсутствии завещания первыми претендуют на получение наследства. Если такой наследник один, то он получит всё имущество, если не отказался от него или же не был лишён права на его получение в судебном порядке.

В том случае, если таких лиц много, тогда наследство будет делиться по следующим правилам:

  1. Имущество, долги, обязательства и права умершего делятся между наследниками в равных частях.
  2. Делимые вещи могут быть разделены на части и переданы каждому наследнику в определённом объёме.
  3. Неделимые вещи передают одному из наследников, который выплачивает остальным наследникам компенсации.

Если данные лица не в состоянии решить между собой, как должно быть распределено между ними имущество, тогда следует обратиться за решением данного вопроса в суд.

Вторая очередь наследников – это, как и в первой очереди, также близкие родственники. А именно: братья (сёстры), дедушки (бабушки). Данные лица смогут вступить в наследство только в том случае, если отсутствуют лица из первой очереди или же они отказались от данного наследства.

Порядок наследования второй очереди абсолютно идентичен порядку наследования первой. Однако у первой и второй очереди есть определённый, если можно так сказать, бонус, которого нет у последующих очередей.

Родственники, относящиеся к первой и второй очереди, имеют следующие преимущества при наследовании:

  1. Они имеют право оплачивать государственную пошлину по низкой процентной ставке, которая составляет 0,3 % от общей стоимости принятого наследства.
  2. Они имеют право оспорить завещание, если посчитают, что оно ущемляет их право на наследство.

Третья очередь – это те лица, которые не считаются близкими родственниками, а именно: дяди и тёти. Кроме того, тут важно отметить, что двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления, поэтому также причислены к третьей очереди.

Схема получения наследства такая же, которая была указана выше. Лица третьей очереди могут вступать в наследство только при отсутствии претендентов первой и второй очереди.

Что касается последующих очередей наследования, то они выглядят следующим образом, исходя из статьи 1145 Гражданского кодекса РФ:

  • Наследники четвёртой очереди – прадедушки и прабабушки наследодателя.
  • Наследники пятой очереди – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки), родные братья и сёстры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).
  • Наследники шестой очереди – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
  • Наследники седьмой очереди – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Наследование представителями последующих очередей возможно только при отсутствии предшествующих.

Также потенциальным наследникам необходимо помнить, что в наследную массу могут входить не только имущество и активы умершего, но и его долги, которые придётся оплатить. Однако общая сумма взыскиваемого долга не может превышать стоимость полученного в наследство имущества.

Соглашение об изменении очерёдности призвания наследников по закону

Несмотря на превалирующую роль завещания в наследственном праве, наследование по закону встречается не реже, чем наследование по завещанию. Это и сложившиеся традиции, и привычки, это и в определённой степени доверие к законодательным актам, регулирующим порядок распределения имущества после смерти.

Гражданским кодексом Республики Беларусь призвание к наследству   наследников по закону определяется в порядке очерёдности, которая, в свою очередь, зависит от степени родства   наследодателя и его наследников. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит. Наследники по закону подразделяются на   наследников четырёх (ст.1057-1060 Гражданского кодекса Республики Беларусь) очередей. При отсутствии у умершего наследников первой, второй, третьей и четвертой очереди право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой, пятой и шестой степени родства.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1056 Гражданского кодекса Республики Беларусь наследники по закону каждой последующей очереди получают право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от наследства, непринятия ими наследства либо отказа от него. Предположим, если у наследодателя, не оставившего завещание, имеется на день открытия наследства сын, то сестра наследодателя будет наследовать его имущество только в том случае, если сын откажется от наследства, не примет его или будет отстранен от наследства (признан судом недостойным наследником).

Таким образом, порядок наследования по закону в Республике Беларусь четко регламентирован. Однако нормы, устанавливающие данный порядок, являются диспозитивными, а поэтому могут быть изменены нотариально удостоверенным соглашением заинтересованных наследников.

Пример:

Умер наследодатель, завещания не оставил. При этом у наследодателя имеется двое детей – наследников первой очереди и родной брат — наследник второй очереди, который долгое время зарегистрирован и проживает в одной из квартир наследодателя. В состав наследства входят три квартиры. Дети наследодателя согласны, чтобы одну из квартир унаследовал брат наследодателя, однако две других квартиры желают унаследовать сами.

В данной ситуации уместно применение пункта 6 статьи 1056 Гражданского кодекса Республики Беларусь, в соответствии с которым нотариусом может быть удостоверено соглашение между детьми наследодателя, являющимися наследниками первой очереди, и братом наследодателя – наследником второй очереди об изменении очередности призвания наследников по закону к наследованию и о размере их долей в наследстве.

Таким образом, соглашение об изменении очередности наследования заключается между наследниками той очереди, которые призываются к наследованию, с одной стороны, и наследником последующей очереди, с другой стороны. Цель этого соглашения — изменение очередности наследования по закону путем призвания к наследованию наследника другой очереди, который при отсутствии соглашения не имеет права на наследование. Причём обязательных условий и требований к такому наследнику, например, таких, как проживание совместно с наследодателем, предоставление ему материальной помощи, законом не предусматривается. Для него важно относиться к кругу наследников по закону и принять наследство.

Следует заметить, что не все наследники, которые призываются к наследованию, должны заключить соглашение об изменении очередности призвания к наследованию. В связи с этим согласие на заключение этого соглашения от наследников, которые не принимают участия в нем, не требуется. Как указано в пункте 6 статьи 1056 Гражданского кодека Республики Беларусь   соглашение об очередности призвания наследников по закону к наследованию и о размере их долей в наследстве не должно затрагивать прав не участвующих в нём наследников, а также наследников, имеющих право на обязательную долю.  Это означает, что наследники, заключая такое соглашение, не могут изменить долю в наследстве того наследника, который не является стороной по соглашению. Не может быть изменена и доля в наследстве наследника, который имеет право на обязательную долю в наследстве, размер которой установлен статьей 1064 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Поэтому наследники заключают соглашение об изменении очередности призвания к наследованию только в отношении тех долей, которые они должны унаследовать. Размер наследственных долей при этом зависит от воли заинтересованных наследников и устанавливается соглашением.

Пример:  

К наследованию по закону призываются три наследника первой очереди: А., В., С. — дети наследодателя. Согласно ст.1056 Гражданского кодекса Республики Беларусь доли в наследстве каждого из наследников по закону являются равными, соответственно каждый из детей наследодателя имеет право на 1/3 доли наследственного имущества. Двое из них – А. и В. — решают изменить очередность получения права на наследование и заключить соглашение, которым призвать к наследованию сестру наследодателя О. — наследника второй очереди — и распределить принадлежащие им доли поровну между тремя наследниками. С. не желает заключать такое соглашение, а потому его доля в наследстве не подлежит перераспределению.

Итак, двое наследников первой очереди имеют право на 1/3 доли в наследстве каждый, то есть вместе — 2/3. Несмотря на то, что доли двух детей наследодателя составляют 2/3, а соглашение об изменении очередности получения права на наследование определяет равенство долей всех наследников, которые его заключают, то каждый из трех наследников (не считая одного наследника первой очереди, который отказался заключить соглашение – С.) получает по 2/9 доли наследства.

Исследуемое соглашение имеет локальный характер, что обусловлено возможностью его заключения только в правоотношениях наследования по закону, не касается процедуры наследования согласно завещанию.

Заключается соглашение после открытия наследства до выдачи свидетельства о праве на наследство.

На практике оформление наследства с измененной очередностью и размерами долей, происходит редко. Имеется мнение, что при таком подходе фактически происходит отказ наследника от части наследства, что запрещено пунктом 3 статьи 1075 Гражданского кодекса Республики Беларусь, который говорит о том, что отказ от части наследства не допускается.  Полагаю, что в данном случае неверно оценивать соглашение об изменении очередности призвания наследников по закону к наследованию и о размере их долей в наследстве как свидетельство отказа наследника от части наследства. Данную позицию можно аргументировать следующей ситуацией. Предположим, наследственное имущество состоит из квартиры, автомобиля и земельного участка. Наследник желает получить в наследство квартиру и автомобиль. Земельный участок интереса для него не представляет, от него наследник хотел бы отказаться. Если бы законодатель допускал подобного рода отказ, то имущество, не представляющее интереса для наследника, что в нашем примере — земельный участок, могло бы вовсе остаться без наследников, а поскольку наследники последующих очередей не в праве его унаследовать, такое имущество может быть объявлено выморочным.  В отличие от этого, при удостоверении нотариусом соглашения об изменении очередности призвания наследников к наследованию и о размере их долей наследуется всё наследственное имущество и такой ситуации, как при предполагаемом отказе наследника от части наследства, не может возникнуть.

Необходимо различать процедуру изменения очередности наследования и от процедуры устранения от права на наследование, где наследникам по решению суда отказывают в праве на наследство в полном объеме, и это право переходит уже к наследникам следующей очереди также в полном объеме. При изменении же очередности наследования объем прав наследников уменьшается в связи с появлением (изменением очередности) нового наследника.

Следует отметить, что изменение очередности наследников только дает право наследнику следующей очереди на наследование вместе с наследниками той очереди, которая имеет право на наследство, но не признает его наследником этой очереди. Полагаю, что при изменении очередности получения права на наследование лицо не освобождается от оплаты нотариального тарифа той очереди, к которой он принадлежал.

В заключение отмечу, что подобное соглашение между наследниками в некоторой мере играет роль социального регулятора; компенсирует моральные и материальные затраты и вложения, в том числе такие, как длительная опека, уход за наследодателем в связи с его болезнью либо преклонным возрастом, которые оказывались наследодателю на протяжении его жизни наследниками по закону следующей очереди, нежели наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Наследники второй степени могут заявить о своих правах только в том случае, если нет наследников первой степени

Сестра моего отца недавно умерла, оставшись без завещания. Она не была замужем и жила одна в собственном доме. У моей тети было две сестры и один брат (мой отец), но все они умерли раньше нее. Кроме нее, у всех по двое детей. В отношении собственности и ее имущества нет споров, но мы хотим знать, кому будет законно принадлежать имущество, золото, ФД и т. Д. И в какой пропорции?

Радха Кешав

Мы предположили, что ваша тетя исповедовала индуистскую религию и, соответственно, наследование после ее кончины будет подпадать под действие Закона о наследовании индуистов 1956 года.

Необходимо понимать, что в соответствии с Законом законные наследники делятся на два класса — наследников первого и второго класса. Первое право на богатство принадлежит наследникам класса I, и только в том случае, если нет никого, кто принадлежит к классу I, родственники класса II могут заявить о своих правах.

Мы поняли генеалогическое древо с точки зрения раскрытых вами фактов. Кроме того, ваша тетя, которая не была замужем, умерла, не составив завещания, т.е. не оставив завещания, мы обнаруживаем, что нет наследников класса I, то есть мать и / или отец вашей тети не живы, и мать и отец имели предварительные умерла твоя тетя.Таким образом, собственное имущество вашей тети перейдет в руки ее брата и сестры. Однако в этом случае брат и сестры вашей тети умерли раньше ее, и поэтому теперь дело перейдет к наследникам ее брата и сестер. Соответственно, собственное имущество вашей тети перейдет к наследникам брата и сестер вашей тети, включая вас, в такой пропорции и соотношении, которые будут определяться количеством таких наследников, чтобы гарантировать, что все такие наследники получат равные доля в имуществе покойной тети.

Арадхана Бхансали является партнером Rajani Associates

Подпишитесь на информационный бюллетень Mint

* Введите действующий адрес электронной почты

* Спасибо за подписку на нашу рассылку.

Темы

Права собственности пасынка

Как действует Закон о наследовании индуистов (HSA), когда речь идет о сложных отношениях? Может ли ваш пасынок унаследовать вашу собственность? Недавний приговор установил, что пасынок не является «сыном» в соответствии с HSA.Высокий суд Бомбея постановил, что в случае смерти отца без завещания, то есть без завещания, его приемный сын не будет иметь права требовать собственность. Но в некоторых случаях пасынок мог.

Возбужденное дело касалось наследственного имущества и его раздела, где скончался один из наследников. Его пасынок утверждал, что ранее, когда дело было передано в протокол, его тоже следовало привлечь, учитывая, что он является одним из законных наследников. Пасынок потребовал 1/9 тыс. доли собственности и приостановку перепланировки трех зданий, которые являются частью имущества иска.

Однако Суд отметил, что пасынок использовал определение «ребенок» в соответствии с пунктом 15B раздела 2 Закона о подоходном налоге 1961 года. Согласно этому определению, «ребенок» может означать приемного ребенка или приемного ребенка в качестве Что ж. Согласно HSA, заявитель должен доказать свое правопреемство, то есть он должен быть родственником, указанным в Class-I. В отсутствие наследников первого класса он / она может быть наследником второго класса. Сын является наследником класса I, но не включает пасынка (сына другого родителя с другим партнером, умершего или иного).И хотя «сын» может также использоваться для обозначения внука, согласно HSA, «сын» означает ребенка мужского пола, рожденного только после брака, и его нельзя ошибочно принять за ссылку в Законе о подоходном налоге.

В некоторых случаях пасынок может унаследовать

В деле Рама Ананда Патил против Аппа Бхимы Редекара пасынку было разрешено унаследовать имущество отца. Однако в этом случае события были совсем другими. Заявитель был сыном умершей индусской женщины, разлученной с ее первым мужем.

Имущество умершей женщины принадлежало ее второму мужу, у которого не было других наследников, кроме его жены. Теперь, после ее смерти, пасынок второго мужа мог потребовать свою собственность, и суд согласился на это мировое соглашение, хотя племянник и внучатый племянник второго мужа все еще были живы.

Знать законных наследников

Согласно HSA, собственность мужчины-индуиста, умирающего без завещания, переходит к:

Во-первых, наследникам, являющимся родственниками, указанными в классе I Приложения, которые являются Сыном; дочь; вдова; мать; сын умершего сына; дочь умершего сына; сын умершей дочери; дочь умершей дочери; вдова умершего сына; сын умершего сына от ранее умершего сына; дочь умершего сына ранее умершего сына; вдова умершего сына ранее умершего сына.

Во-вторых, если нет наследника I класса, то по наследникам II класса, в том числе I. Отец.

  1. (1) сын дочери сына, (2) дочь дочери сына, (3) брат, (4) сестра.

III. (1) сын сына дочери, (2) дочь сына дочери, (3) сын дочери дочери, (4) дочь дочери дочери.

  1. (1) сын брата, (2) сын сестры, (3) дочь брата, (4) дочь сестры.
  2. Отец отца; мать отца.

VI .. вдова отца; вдова брата.

VII. Брат отца; сестра отца.

VIII. Отец матери; мать матери.

  1. Брат матери; Мамина сестра.

(В этом Приложении упоминания брата или сестры не включают упоминания брата или сестры по материнской крови.)

В-третьих, если нет наследника какого-либо из двух классов, то в отношении родственников (родственников) со стороны отца) умершего; и -1 правильно, если нет зачатия, то на родственников (родственников по материнской линии) умершего.

Тахсильдаров могут выдать свидетельство и законным наследникам II степени: HC

Тахсильдар может выдавать свидетельства о законном наследстве законным наследникам II степени, таким как братья и сестры, даже если умерший не состоял в браке при жизни и умер без каких-либо проблем, кроме потери своих родителей, а также всех других лиц I класса. законные наследники, здесь заседала коллегия Высокого суда Мадраса.

Судья В. Бхаратидасан принял это решение при рассмотрении судебного ходатайства, поданного братом холостяка, который умер 24 ноября прошлого года, не оставив после себя ни одного законного наследника первой степени.Заявитель, Суббурадж, был недоволен позицией Мадурая Южного Тахсильдара о том, что он уполномочен выдавать свидетельство о законном наследнике только наследникам первой степени.

По словам заявителя, его брат Балакришнан проживал с ним и тремя другими братьями и сестрами до своей смерти, так как он оставался холостым. Однако, когда все братья и сестры вместе подали заявление, чтобы объявить их законными наследниками умершего, Тахсильдар выразил беспомощность и попросил их обратиться в гражданский суд.

В ответных показаниях к ходатайству о приказе Тахсилдар утверждал, что в соответствии с инструкциями, изданными правительством штата в письме из Налогового управления от 28 ноября 1991 г., Тахсильдар получил право выдавать свидетельства о законном наследстве только прямым наследникам, таким как в качестве жены, детей и т. д., а не в качестве наследников по закону II класса.

Однако, ознакомившись с содержанием правительственного письма, судья сказал, что Тахсильдарсу было предложено воздержаться от выдачи свидетельства о законном наследстве только в случае четырех непредвиденных обстоятельств, включая случаи, когда бесследно покойный воспитывал других детей, раздел спор был между детьми, рожденными от разных супругов, и так далее.

«Поскольку дело заявителя не подпадает ни под одну из вышеперечисленных категорий, ответчик / Тахсильдар получает указание рассмотреть его заявление и передать распоряжения после проведения расследования и проверки наличия у умершего других законных наследников в течение определенного срока. срок 12 недель со дня получения копии этого постановления », — сказал судья.

В этом месяце вы исчерпали лимит бесплатных статей.

Преимущества подписки
включают
Газета сегодня

Найдите удобные для мобильных устройств версии статей из ежедневной газеты в одном удобном для чтения списке.

Безлимитный доступ

Наслаждайтесь чтением любого количества статей без каких-либо ограничений.

Персональные рекомендации

Избранный список статей, соответствующих вашим интересам и вкусам.

Более быстрые страницы

Плавно перемещайтесь между статьями, поскольку наши страницы загружаются мгновенно.

Панель приборов

Универсальный магазин для просмотра последних обновлений и управления вашими предпочтениями.

Брифинг

Мы информируем вас о последних и наиболее важных событиях три раза в день.

Поддержите качественную журналистику.

* Наши планы цифровой подписки в настоящее время не включают электронную бумагу, кроссворды и распечатку.

Как определить законного наследника в Индии — iPleaders

В этой статье Анубхав Панди обсуждает, как определить законного наследника.

В Индии существуют различные личные законы и множество статутов, регулирующих вопросы брака, развода и наследования. В таких вопросах, как страхование, наследование, важно установить законного наследника, поскольку он является окончательным правопреемником по наследству, а также по страховым искам.

Согласно общему праву, наследник — это физическое лицо, назначенное законом для наследования имущества предка, умершего без завещания. Термин «законный наследник» обычно используется для обозначения лица, которое наследует собственность по завещанию или по закону. Кто законный наследник? Как определить законного наследника? Подробная статья, посвященная этому вопросу.

Законный наследник по индусскому личному закону

Наследник означает любое лицо мужского или женского пола, имеющее право наследовать имущество, оставшееся без завещания (лицо, умирающее без объявления завещания).

Для мужчины-индуиста вот объяснение того, кто является законным наследником, а также их права наследования собственности.

Имущество мужчины-индуиста, умирающего, не оставившего завещания, в первую очередь переходит к наследникам, являющимся родственниками, указанными в классе I Закона о наследовании индуистов. Вот список законных наследников согласно индусскому личному закону.

  • Сын,
  • Дочь,
  • Вдова
  • Мать
  • Сын умершего сына
  • Дочь умершего сына
  • Сын умершей дочери
  • Дочь умершей дочери
  • Вдова умершего сына
  • Сын умершего сына ранее умершего сына
  • Дочь умершего сына ранее умершего сына
  • Вдова умершего сына ранее умершего сына.

Наследование имущества переходит одновременно и исключение всех других наследников.

Кто являются законными наследниками, если в приведенном выше списке нет пережившего наследника?

В таких ситуациях законные наследники перечислены в разделе II Закона о наследовании индуистов. Если нет наследника класса I, то имущество переходит к наследникам, являющимся родственниками, указанными в классе II Закона о наследовании индейцев. Наследники по II классу,

Класс II:

Я

II

  • сын дочери сына,
  • дочь дочери сына,
  • брат,
  • сестра.

III.

  • Сын дочери,
  • дочь сына дочь,
  • сын дочери дочери,
  • дочь дочь дочь.

IV

  • Сын брата,
  • сын сестры,
  • дочка брата,
  • дочь сестры.

В.

  • Отец отца
  • мать отца.
  • Вдова отца
  • вдова брата.

VII

  • Брат отца
  • сестра отца.

VIII.

  • Отец матери
  • мать матери.

IX

  • Брат матери
  • сестра матери.

Правило наследования состоит в том, что те, которые находятся в первой записи во втором классе, должны быть предпочтительнее тех, что во второй записи, те, которые находятся во второй записи, должны быть предпочтительнее тех, которые находятся в третьей записи, и так далее по очереди и делятся поровну подклассы.

Законный наследник женщины-индуиста

Вот список законных наследников женщины-индуиста в соответствии с законом о наследовании. Имущество женщины-индуистки, умирающей от завещания, переходит,

  • Во-первых, на сыновей и дочерей (включая детей любого умершего сына или дочери) и мужа,
  • во-вторых, по наследникам мужа,
  • в-третьих, на мать и отца,
  • в-четвертых, на наследников отца; и
  • , наконец, на наследников матери.
  • Любая собственность, унаследованная женщиной-индуисткой от ее отца или матери, переходит в отсутствие сына или дочери умершего (включая детей любого ранее умершего сына или дочери) наследникам отца.
  • Любая собственность, унаследованная женщиной-индуисткой от мужа или ее тестя, переходит в отсутствие сына или дочери умершего (включая детей любого ранее умершего сына или дочери) наследникам муж.

Законный наследник мусульман по законам шариата в Индии

Согласно законам шариата, ниже приводится список законных наследников.

Муж Должен состоять в законном браке. Тайные или незарегистрированные браки не принимаются.
Жены Допускаются несколько жен. Тайные или незарегистрированные браки не принимаются. Разведенная жена имеет право на получение пособия, если период идда еще не завершился.
Сыновья Усыновленный сын, приемный сын или незаконнорожденный сын не имеют права.
Дочери Приемная дочь, падчерица или внебрачная дочь не имеют права.
Внуки Право на участие имеют только сыновья сына. Сыновья дочери не имеют права.
Внучки Право на участие имеют только дочери сына. Дочки дочери не имеют права.
Отец Незаконнорожденный отец или отчим не имеет права.
Мать Незаконнорожденная мать или мачеха не имеют права.
Дед Право на участие имеет только отец отца. Отец матери не имеет права.
Бабушка по отцовской линии Мать отца имеет право.
Бабушка по материнской линии Мать матери имеет право.
Полные братья Братья, у которых общие отец и мать с умершим.
Сестры Сестры, у которых один отец и мать с умершим.
Братья по отцовской линии Братья, у которых один отец, но другая мать.
Сестры по отцовской линии Сестры, у которых один отец, но другая мать.
Братья по материнской линии Братья, у которых одна мать, но другой отец.
Сестры по материнской линии Сестры, у которых одна мать, но другой отец.
Полные племянники Право на участие имеет только сын брата. Сын сестры не имеет права.
Племянники по отцовской линии Право на участие имеет только сын брата по отцовской линии. Дочь брата по отцовской линии не имеет права.
Сыновья полного племянника Сын сына сводного брата.
Сыновья племянника по отцовской линии Сын сына брата по отцовской линии.
Полные дяди по отцовской линии Сводный брат отца.
Дяди по отцовской линии Брат отца по отцовской линии.
Двоюродные братья Сын родного брата отца.
Двоюродные братья по отцовской линии Сын брата отца по отцовской линии.
Сыновья двоюродных братьев и сестер Сын сына полного брата отца.
Сыновья двоюродных братьев по отцовской линии Сын сына брата по отцовской линии.
Двоюродные внуки Сын сына полноправного брата отца.
Внуки двоюродного брата по отцовской линии Сын сына брата по отцовской линии.

Законный наследник по христианскому личному закону в Индии

Согласно статье 32 Закона о наследовании в Индии от 1925 года законным наследником христианина является муж, жена или родственники умершего.

  • Вдова
  • Сын
  • Дочь
  • Отец
  • Мать
  • Брат, сестра
  • Линейное кровное родство, то есть отношения, которые существуют между двумя людьми, один из которых происходит по прямой линии от другого, например, между мужчиной и его отцом, дедом и прадедом, и так далее по прямой восходящей линии; или между мужчиной и его сыном, внуком, правнуком и так далее по нисходящей линии.
  • А., оставшийся без завещания, оставил прадеда, дядю и племянника, но не имел родственников, стоящих в более близком родстве с ним.Все они, находящиеся в третьей степени, займут равные доли.

Законный наследник по личному закону парсов

В соответствии со статьей 54 Закона о наследовании индейцев, вот список законных наследников по личному закону парси.

  • Отец и мать.
  • Братья и сестры (кроме единокровных братьев и сестер) и прямые потомки тех из них, кто умер до завещания.
  • Дедушка и бабушка по отцовской и материнской линии.
  • Дети бабушек и дедушек по отцовской и материнской линии и прямые потомки тех из них, кто умер до завещания.
  • Родители бабушек и дедушек по отцовской и материнской линии.
  • Дети родителей бабушек и дедушек по отцовской и материнской линии и прямые потомки тех из них, кто умер до завещания.

Когда парс умирает, не оставляя ни прямых потомков, ни вдовы, ни вдовца, собственность переходит к его или ее ближайшим родственникам. Законным наследником в следующем случае является

  • Отец и мать.
  • Братья и сестры (кроме единокровных братьев и сестер) по прямой линии потомков тех из них, кто умер до завещания.
  • Дедушка и бабушка по отцовской и материнской линии.
  • Дети бабушек и дедушек по отцовской и материнской линии и прямые потомки тех из них, кто умер до завещания.
  • Родители бабушек и дедушек по отцовской и материнской линии.
  • [Дети родителей бабушек и дедушек] по отцовской и материнской линии и прямые потомки тех из них, кто умер до завещания.
  • Единокровные братья и сестры и прямые потомки тех из них, кто умер до завещания.
  • Вдовы братьев или сводных братьев и вдовцы сестер или сводных сестер.
  • Вдовы или вдовцы детей бабушек и дедушек по отцовской или материнской линии.
  • Вдовы или вдовцы умерших по прямой линии потомков без завещания, которые не вступили в повторный брак до смерти наследника

Ребенок, рожденный в браке, законный наследник

Верховный суд по делу Видьядхари против Сухрана Бай вынес знаменательное решение, в котором суд предоставил право наследования детям, рожденным от проживающих в семье, и присвоил им статус «законных наследников».”

Для получения дополнительной информации о правах ребенка, рожденного в результате семейного проживания, посетите https://blog.ipleaders.in/rights-child-born-live-relationship/

Для перевода банковского счета, подключения к газу, электричества, домашнего налога, телефонного подключения важно получить свидетельство о законном наследнике.

Кто может подать заявку

Жена, муж, сын, дочь или мать могут подать заявление на получение свидетельства о правопреемстве.

Как поступать

Step 1 Подача заявления на получение свидетельства о законном наследнике у окружного чиновника Тасильдар через окружной суд.

Step 2 На основании отчета деревенского административного сотрудника и налогового инспектора и после надлежащего расследования, этот сертификат выдается соответствующим органом с указанием имен всех законных наследников умершего.

Step 3 Требования к бумаге:

  • Имя умершего
  • Имена и родство членов семьи
  • Подпись заявителя
  • Дата подачи заявки
  • Жилой адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЮРИДИЧЕСКОМ НАСЛЕДНИКЕ

К налоговому инспектору Мандала,

—————————————————— Район.

Sub: — Выдача свидетельства о законном наследнике.

Уважаемый сэр,

IR / o ———— Х. №————————————————————————— Я являюсь законным наследником умершего лица, срок действия которого истек ——— ——————————- следующие члены семьи являются законными наследниками Шри Лейта: ————————————- ———————————————— ——————. Sl. No. Имя Взаимосвязь с возрастом Умерший человек — — ——————————————————-—————————————-—————— ———– ——————————————————————-——— Я прошу ваши добрые власти выдать нам свидетельство о законном наследнике в ближайшее время.

Спасибо,

С уважением,

Следующие статьи могут быть вам интересны.

Каковы правила наследования собственности в соответствии с мусульманским законодательством

Каковы законные права кандидата?

LawSikho создала группу телеграмм для обмена юридическими знаниями, рекомендациями и различными возможностями. Вы можете перейти по этой ссылке и присоединиться:

https://t.me/joinchat/J_ 0YrBa4IBSHdpuTfQO_sA

Следуйте за нами в Instagram и подпишитесь на наш канал на YouTube, чтобы получать больше потрясающего легального контента.

Наследование в собственность женского пола по завещанию

Источник изображения: https://bit.ly/3iooLmw

Эта статья написана Пратиштха Мандал , из юридического центра Campus (юридический факультет, Университет Дели). В этой статье автор говорит о правах индуистской женщины в соответствии с Законом о наследовании индуистов, 1956 г. на момент Intestacy и недавних поправках к нему.

Закон о наследовании индуистов 1956 года внес революционные изменения в закон для женщин-индуистов.Впервые женщина-индус получила возможность стать полноправной владелицей собственности. Она могла наследовать наравне с коллегой-мужчиной, и при этом также уделялось большое внимание правопреемству собственности ее мужа, а также собственности ее отца. В соответствии с Законом об индуистском наследовании (поправка) 2005 года дочь, как и сын, стала родственницей в совместной семье. Поправка была призвана гарантировать, что мужчины и женщины станут равными наследниками наследственного имущества.

Хотя эти меры способствовали возникновению некоторых незначительных различий в правах собственности, сценарий остается в основном неизменным, поскольку женщины еще не отстаивают свои права.Например, мать делится поровну с детьми и вдовой, когда у нее родился сын. Но когда умирает замужняя дочь, мать получает ранг после наследников мужа. Так был принят закон в 1955–1956 годах. Кроме того, в Индии права собственности женщины различаются в зависимости от ее религии, семейного положения, государства, из которого она родом, и ее племенной принадлежности. Это означает, что не существует единого набора законов, регулирующих права индийской женщины на собственность.

Искаженная реальность, в которой гендер позиционируется в социальных, политических, экономических и культурных операциях, показывает тот факт, что закон не является гендерным, но иногда даже не является гендерно нейтральным.Гендерной нейтральности будет недостаточно, если она просто поддерживает существующие условия, которые являются не чем иным, как защитой гендерной дискриминации. Женщины нуждаются в подтверждении равенства в обществе и перед законом. Например, раздел 15 Закона о наследовании индуистов, который определяет порядок наследования в случае смерти индусской женщины без завещания, должен быть изменен, поскольку он отражает укоренившуюся систему угнетения женщин.

Закон о наследовании индуистов 1956 года касается наследования имущества индусской женщины, оставшейся без завещания.До 1956 года некодифицированные индуистские законы действовали по-разному. Раздел 15 и раздел 16 Закона об индуистском наследовании применяется к абсолютной собственности женщины, «включая безраздельное участие в совместной собственности Митакшары, в которой женщина являлась копартером» (поправка 2005 года к Закону). Только имущество, которое может быть передано по наследству и которым женщина имеет полное право распоряжаться, будет подлежать применению этих разделов. Таким образом, схема наследования не применяется к какой-либо собственности, принадлежащей индуистской женщине в форме ограниченного собственника в соответствии с разделом 14 (2) или к которой Закон не применяется.

Порядок наследования собственности — все это отдельно от индуистской женщины, смерть, не составившая завещания, не такой, как в случае с индуистским мужчиной. Закон о наследовании индуистов 1956 года согласуется со старым индуистским законом о наследовании в той мере, в какой существует разница между наследованием мужчины и женщины. Все другие основные законы о наследовании в Индии устанавливают единую схему для всех лиц, не имеющих завещания. Причина отсутствия единой схемы в соответствии с индуистским законодательством тесно связана с акцентом на разговоре и защите собственности в семье мужчины-индуиста.У женщины, находящейся под патриархальным устройством, принято считать, что у нее нет постоянной семьи. Напротив, в семье мужа не происходит видимых изменений, когда речь идет о его браке или повторном браке.

В то время как ограниченное владение индусской женщины было отменено, и пока женщина жива, она будет иметь абсолютную власть и право на все виды собственности. Но все же без составления завещания наследование «источника собственности» остается материальным и вызывает дилемму.Для наследования собственность индусской женщины относится к следующим трем головам:

  1. Имущество, унаследованное женщиной от отца или матери.
  2. Имущество, унаследованное женщиной от мужа или тестя.
  3. Имущество, полученное из любых других источников, в том числе по наследству или иным образом.

Можно отметить, что если у женщины есть дети, то первые две головы не будут работать.

Раздел 15 говорит о правопреемстве в отношении индусской женщины, умирающей без составления завещания после вступления в силу закона.Согласно разделу 16, собственность женщины-индуиста должна быть приличной в соответствии с правилами, изложенными в этом разделе. Разделы 15 и 16 Закона неизбежно вступят в силу и не регулируют правопреемство собственности, связанной с индусской женщиной, смерть которой произошла до того, как Закон вступил в силу.

Общая собственность (Раздел 15 (1))

Этот раздел включает все имущество, кроме того, которое было унаследовано женщиной-индуисткой от ее родителей, мужа или тестя.Это означает, что собственность, полученная индусской женщиной от мужа, родителей или свекра, не может быть передана по наследству, а должна быть получена любым другим способом, например, подарком, завещанием, соглашением, рецептом, передачей за вознаграждение, т. Е. покупка будет подпадать под действие Раздела 15 (1). Имущество, подаренное индусской женщине даже от ее отца, не будет приравниваться к унаследованной собственности, поэтому здесь будет применяться статья 15 (2) вместо статьи 15 (1), как это предусмотрено в деле Meyappa v.Каннаппа ВОЗДУХ 1976 Безумный. 184.

Самостоятельное приобретение дополнительно подпадают под действие Раздела 15 (1), которое совершает женщина. Женщина имеет право на получение имущества из любого другого источника, включая имущество, унаследованное от любого другого родственника в семье, например имущество, унаследованное от ее брата в качестве его сестры или брата ее мужа как вдовы его брата. Это имущество будет считаться ее «общей собственностью», о которой говорится в Разделе 15 (1). Упомянутые наследники делятся на пять различных категорий по имени «записи», если только один наследник присутствует в более ранней записи, до тех пор, пока собственность не перейдет к следующей записи в соответствии с разделом 16.Имущество будет конфисковано правительством путем выкупа, если в любой из пяти упомянутых записей нет наследников.

Запись (а) — сыновья и дочери, сыновья и дочери умершего сына или дочери, т.е. внуки и муж

Эти наследники наследуют одновременно, разделив поровну за исключением других наследников в соответствии с Разделом 16. Однако дети ранее умершего сына / дочери не будут брать на душу сына, дочери или мужа, оставшегося без завещания, но будут взяты. между ними доля, которую их отец или мать получили бы, если бы были живы на момент смерти завещателя i.е. они берут за полосу. Другими словами, такие дети будут делить долю, приходящуюся на долю их умерших отца или матери.

В одном случае индусская женщина А умирает, оставив после себя сына S1 и внучку D от своего второго сына S2. S2 женился на W2 и позже выяснил, что его согласие было получено мошенничеством. S2 подала в суд ходатайство о признании недействительным. D задумана до обнаружения мошенничества со стороны S2. Брак был признан недействительным. S2 умерла, а D воспитывала бабушка А.Теперь умирает и А. D не мог унаследовать собственность A, поскольку дети, рожденные от недействительных браков, которые могут быть признаны недействительными, не наследуют собственность кого-либо из родственников своих родителей. Следует отметить, что дети умершего сына / дочери также будут лишены права наследовать имущество, оставшееся без завещания, если до их рождения их родители перестали быть индуистами в результате обращения.

В деле Ugre Gowda v. NageGowda Верховный суд отметил, что приемная мать не может быть лишена права распоряжаться своим отдельным имуществом путем передачи или завещания, которым она обладает, если она усыновила сына.Таким образом, такое освобождение вдовы или приемной матери от иска имущества, переданного ей по наследству после смерти ее мужа.

Запись (б) — Наследник мужа

При отсутствии наследников в пункте (а) собственность переходит к наследникам мужа. Поскольку считается, что собственность принадлежит ее мужу, наследование будет определяться законом, касающимся правопреемства имущества мужчины-индуиста в соответствии с разделом 8. Таким образом, муж считается умершим сразу после смерти женщины-индуиста. согласно Разделу 16.Наследники мужа не означают «всех лиц, которые могли быть наследниками такого мужа».

Можно отметить, что датой открытия наследства является не дата смерти мужа, а дата умершего, то есть женщины-индуиста ( Seethalakshmi Ammal v. M. Iyengar AIR 1998 SC 1692 ). Таким образом, следует предположить, что после смерти завещателя умер ее муж, и имущество также принадлежало ему. В такой ситуации «приемный сын женщины», который является квалифицированным наследником, может стать преемником «сына мужа», рожденного ему от предыдущего брака.Таким образом, если индусская женщина, W, умирает без завещания, оставив после себя пасынка и брата, поскольку брат является наследником в более поздней записи, пасынок унаследует ее собственность.

Вдова умершего сына, вдова умершего брата мужа, сестра мужа или даже дальний родственник мужа подпадают под категорию «наследников мужа».

Следует отметить, что «наследник мужа» считается «близким родственником» бездетной вдове по сравнению с ее родителями, братьями и сестрой, которые указаны в более поздней записи.Таким образом, кровные родственники женщины находятся в более низком положении по сравнению с категорией «наследников мужа» (родственников по браку). Ни один другой закон о наследовании, в том числе мусульманский, не отдает предпочтение родственникам женщины по закону перед кровными родственниками женщины. Когда умирает мужчина-индус, никто из родственников жены не может унаследовать его собственность.

Запись (c) — Отец и мать умершей женщины (proposita)

Отец / мать не включает отчима / мать, но включает приемную мать / отца.Однако отчим / мать могли стать «наследником матери», а последняя — «наследником отца».

Если брак родителей был недействительным или недействительным браком, который может быть признан недействительным, родители наследуют от таких детей. Даже если умершая женщина (proposita) была незаконнорожденной дочерью матери, мать унаследует, однако предполагаемый отец не унаследует.

Запись (г) — Наследник отца

Поскольку считается, что собственность принадлежит ее отцу, наследование будет определяться законом о «наследовании имущества мужчины-индуиста» в соответствии с разделом 8.Таким образом, отец считается умершим сразу после смерти женщины-индуиста согласно Разделу 16. Наследники отца не означают «всех лиц, которые могли быть наследниками такого отца».

В эту категорию будут включены братья и сестры, включая сводных братьев / сестер и их потомков, бабушек и дедушек и других родственных родственников.

Запись (д) — Наследник матери

Поскольку считается, что собственность принадлежит ее отцу, наследование будет определяться законом о «наследовании имущества женщины-индуиста» в соответствии с разделами 15 и 16.Таким образом, мать считается умершей сразу после смерти индусской женщины согласно Разделу 16. Наследники матери не означают «всех лиц, которые могли быть наследниками такой матери». В эту категорию будет входить маточный брат / сестра и их потомки.

Имущество, унаследованное от матери или отца (Раздел 15 (2) (а))

Этот раздел обеспечивает, невзирая ни на что, содержащееся в подразделе (1). Любое имущество, унаследованное женщиной-индуисткой от ее отца или матери, переходит по наследству, если нет сына или дочери умершего, включая детей любого ранее умершего сына или дочери, не наследникам, указанным в подразделе (1) в описанном порядке, но на наследников отца.Таким образом, Раздел 15 (2) (a) является исключением из Раздела 15 (1).

Раздел 15 (2) регулирует только то имущество, которое было приобретено по закону «по наследству» в качестве наследника и не получено от родителей в дар или завещание. Можно принять во внимание, что подаренное имущество не равно унаследованному. Любая собственность, подаренная ей во время брака, является ее стридханом, и его наследование регулируется статьей 15 (1) (Meyappa v. Kannappa AIR 1976 Mad. 184). По аналогии. Если она преобразовала имущество, унаследованное от родителей, в какое-либо другое имущество, правопреемство не будет регулироваться в соответствии с разделом 15 (2) ( Emana v.Гудисева А.И.Р.1976 А.П. 337 ).

Аналогичным образом, унаследованное имущество должно быть доступно на момент ее смерти. Если идентичность собственности была изменена, или она существенно изменилась и улучшилась, или если она была заменена, тогда Раздел 15 (2) не применяется. Таким образом, если она унаследует собственность от отца, а затем продаст ее, а выручку от продажи купит другую собственность, эта собственность снова будет ее общей собственностью, и раздел 15 (1) будет применяться в соответствии с решением Veera Raghavamma v.Дж. Суббарао (AIR, 1976 г., стр. 377).

Если индусская женщина унаследовала собственность от «отца или матери», а не от отца или матери, наследники подпадают под две категории:

Категория (1): Сыновья, дочери, сыновья и дочери умершего сына или дочери

В период отсутствия каких-либо преференциальных наследников, таких как сыновья, дочери и т. Д., Собственность переходит к наследникам отца, оставившего завещание следующей категории. Другими словами, имущество, унаследованное женщиной от родителей, в случае отсутствия ее детей, переходит к наследникам ее отца.«Муж» здесь исключен.

Таким образом, если женщина-индус умерла, оставив свою дочь от предыдущего брака и второго мужа, а также имущество, которое она унаследовала от своего отца, считалось, что, поскольку умершая унаследовала имущество от своего родителя, ее дочь останется в одиночестве. имеет право на успех, и муж здесь не может добиться успеха, как сказано в деле Radhika v. Anguram (1994) 5 SCC 761 .

«Пасынок» не является проблемой и не может унаследовать имущество женщины, которое она унаследовала от своих родителей, как указано в деле Lachman Singh v.Кирпа Сингх ВОЗДУХ 1987 SC 1616 .

Категория (2): Наследники отца

Таким образом, отец считается умершим сразу же после смерти женщины-индуиста в соответствии со статьей 16. Здесь, по-видимому, имеется недоработка при составлении закона. Даже если отец жив, его имущество перейдет не ему, а его наследникам. Оговорку следует читать «на отца, а в случае отсутствия отца — на его наследников».

Существует еще одна аномалия, то есть независимо от того, унаследовано ли имущество от отца или матери, в обоих случаях переход будет осуществляться «наследниками отца».Таким образом, даже если она унаследует от своей матери, «наследники матери» не могут добиться успеха. Однако, если оставшаяся без завещания (женщина) умирает, оставшись в живых от ее матери, она будет считаться наследницей вместе с другими наследниками отца.

В одном случае A умирает, оставив после себя своего мужа H, своего родного брата B и маточную сестру S (ее мать снова вышла замуж после смерти отца). А. унаследовала имущество от матери. Собственность перейдет не к H, а к B (наследнику отца A). S не имеет права на наследство, поскольку она не наследница отца A, а мать A.

Имущество, унаследованное от мужа или тестя (Раздел 15 (2) (b))

Раздел 15 (2) (b) предусматривает, что муж считается умершим сразу после смерти женщины-индуиста. Можно отметить, что женщина наследует имущество своего мужа после его смерти как его вдовы. Она также наследует от своего тестя как вдова его умершего сына (при условии, что она не останется до даты открытия наследства).

Здесь, если женщина была замужем более одного раза, имущество, унаследованное ею от ее соответствующих мужей и их отцов, должно переходить наследникам соответствующих мужей.Однако, если она снова вышла замуж после унаследования имущества от своего умершего мужа и умерла, оставив после себя проблемы со своим вторым мужем, она не умерла бесплодной, и ее дети и второй муж унаследуют имущество. Но если она умрет бесплодной, второй муж не добьется успеха, и собственность перейдет к наследникам первого мужа. Аналогичным образом, если женщина унаследовала собственность от своего второго мужа и умерла, оставив сына от первого мужа, сын забирал собственность (Chintaram v.Рушибай, 2000 AIHC 1308 M.P.).

В недавнем случае женщина умерла, оставив сына и дочь, рожденных от мужа, имущество которого она унаследовала. От предыдущего брака у нее уже родился сын. Высокий суд Гаухати постановил, что сын, рожденный от предыдущего брака, не имел права на получение собственности, поскольку это имущество было унаследовано женщиной от ее второго мужа, и он не был наследником этого мужа. Выражение «сын и дочь» будет означать сына и дочь того мужа, от которого или от отца которого она унаследовала имущество.Суд рассудил, что если такое имущество будет разрешено перемещать от источника, через который умершая женщина унаследовала имущество, объект статьи 15 (2) будет аннулирован. Целью статьи 15 (2) является обеспечение того, чтобы имущество, оставленное индуисткой женщиной, не потеряло реальный источник, из которого умершая женщина унаследовала имущество, находящееся в деле Dhanistha Kalita v Ramakanta Kalita AIR 2001 Gau 92 .

Утверждается, что выражение, которое законодательный орган использовал в Разделе 15 (2) (b), означает отсутствие «сына или дочери умершего».Выражение без каких-либо оговорок, и слова «любой сын или дочь» означают любого сына или дочь, а не сына / дочерей — законных, незаконнорожденных и т. Д. Это единственные отношения, которые описаны в отношении нее, а не в отношении ее отца / мужа. /мать. Все дети имеют равные права на имущество своей матери.

Было установлено, что если «наследники мужа» отсутствуют, а женщина-индус умирает бесплодной, оставив после себя имущество, «унаследованное от мужа / тестя», имущество будет рассматриваться как общая собственность и переходить в собственность согласно Разделу 15 (1), если присутствует какой-либо из наследников (внук ее брата, в данном случае).Другими словами, это не будет рассматриваться как «отказ наследников», и собственность не перейдет к государству в соответствии с доктриной вымогательства. Цель Раздела 15 (2) заключалась не в устранении других наследников, указанных в Разделе 15 (1), а в том, чтобы отдать предпочтение ( State of Punjab v. Balwant Singh AIR 1991 SC 2301 ). Считалось, что важно помнить, что женщина-индуистка, являющаяся полноправной владелицей собственности, становится новым наследием происхождения.Если она оставит после себя наследника в соответствии с подразделом (1) или подразделом (2) Раздела 15, ее собственность не может быть изъята.

После внесения в 2005 г. поправки к Закону о наследовании индуистов (1956 г.) дочь (замужняя или незамужняя) стала родственницей, как и сын, с некоторыми случаями совместной собственности. Как отмечалось ранее, дочерний интерес приобретается дочерью по рождению, и хотя он исходит от семьи ее отца, это не тот интерес, который она «унаследовала» от своих родителей. в такой ситуации ее наследниками будут ее муж, ее дети и дети умерших детей.Эти наследники унаследуют ее собственность независимо от того, умрет ли она, не добиваясь раздела, или после раздела.

Таким образом, в случае смерти женщины, оставшейся без завещания, ее проценты, определенные в соответствии с разделом 6 (3), переходят к ее наследникам в соответствии с разделом 15 (1). Раздел 15 (2) не может применяться здесь, потому что проценты, рассчитанные в соответствии с Разделом 6 (3), не являются долей, которую она унаследовала от своего отца.

Индуистская совместная семья, состоящая из отца (F), его жены (W), его сына (S), имеющая двоих детей i.e, внуки S1 и D1, его дочь (D), имеющая дочь, т.е. внучка D4, и ранее умершая дочь D3, имеющая сына (S2) и дочь (D2). В вышеупомянутом примере наследование собственности ранее умершей дочери D3, оставшееся после смерти ее мужем (H), сыном (S2) и дочерью (D2), будет следующим:

Доля

D3 в совместной собственности составила 1/5 часть. Эта ее доля является «совместной собственностью» даже по отношению к ее сыну и дочери, поскольку раздел 6 (2) предусматривает, что любое имущество, на которое индуска получает право в соответствии с разделом 6 (1), должно принадлежать ей со случаями совместного владения.Таким образом, ее интерес к копарценатной собственности будет разделен в соответствии с условным разделением между ней и ее сыном S2 и ее дочерью D2. Таким образом, D3, S2 и D2 получат по 1/15.

Эта 1/15 часть перейдет по наследству по завещанию к ее наследникам в соответствии с разделом 15 (1), как предусмотрено в разделе 6 (3), что «его доля в собственности совместной индуистской семьи, управляемой Митакшарой, переходит по завещанию или по завещанию. наследование по закону, а не по наследству ». Здесь важна часть Раздела 6 (1), в которой «любая ссылка на индусского сопарсера Митакшары должна рассматриваться как содержащая ссылку на дочь сопредседателя».Таким образом, выражение «его» применимо и к «ей». Таким образом, эта 1/15 считается ее «отдельной собственностью», то есть ее «абсолютной собственностью». Согласно Разделу 15 (1), эта 1/15 часть будет разделена на три части поровну между ее мужем H, ее сыном S2 и ее дочерью D2, каждая из которых получит по 1/45 доли.

Распределение акций:

F-

W-

S-

D-

D2- 1/15 + 1/45

С2- 1/15 + 1/45

H- 1/45

Система Марумаккатаям, практикуемая среди наиров в Керале, Алиасантана, которую наблюдают Банты в Карнатаке, и Марумаккал Важи, за которым следуют Пиллаи в Тамил Наду, являются одними из выдающихся систем наследования собственности по материнской линии.Хотя Закон о наследовании индуистов (1956 г.) применяется ко всем индуистам, раздел 17 Закона делает некоторые исключения для этой практики.

Таким образом, когда женщина, которая следует матрилинейным обычаям, умирает без завещания, ее «общая собственность» сначала переходит к детям и матери, а не к детям, а также к мужу. Тогда это перейдет к отцу и мужу из той же категории. «Наследники матери» имеют преимущественную силу перед наследниками мужа, а в случае с другими индуистами этот порядок обратный.

Ом Пракаш против Радхачарана

В деле Ом Пракаш против Радхачарана , собственность женщины, приобретенная самостоятельно, подпадает под действие Раздела 15 (1), а не Раздела 15 (2).

В данном случае индуистка Нараяни Деви в возрасте 15 лет овдовела в течение трех месяцев после замужества. Ее выгнали из супружеского дома сразу после смерти мужа. Она так и не вернулась туда, и ее родственники не удосужились расспросить о ней. Она пришла в родительский дом и получила у них образование.Затем она устроилась на работу. Она умерла, не составив завещания 42 года спустя, оставив после себя огромные суммы на различных банковских счетах, помимо накопительного фонда и значительного имущества. Нет никаких сомнений и сомнений в том, что имущество покойной было «собственностью» и не было унаследовано от ее родителей.

Имущество умершей заявили ее мать и брат (заявители) с одной стороны и наследники (братья) мужа (ответчики) с другой. Заявители утверждали, что в случае такого рода, когда муж умершей или ее родственники не внесли никакого вклада в ее образование или оказали какую-либо поддержку в течение ее жизни, раздел 15 (2) (а) Закона о наследовании индуистов должны считаться применимыми.Он был отклонен Верховным судом в пользу наследников ее мужа на том основании, что в соответствии с положениями Закона о наследовании индуистов (1956 г.) именно наследники мужа имеют законное право наследовать имущество не имеющего права собственности. замужняя индусская женщина и ее родители наследников родителей не могут наследовать в их присутствии. Суд Apex отметил, что статья 15 (1) устанавливает обычные правила наследования. Раздел 15 (2) предусматривает непростую оговорку, которая, однако, предусматривает исключение, согласно которому, когда имущество передается умершему от ее отца или матери на ее смертном одре без каких-либо детей, это имущество будет относиться к семье ее родителя, а не к ней. семья мужа в соответствии с разделом 15 (2) (b).

В законе ничего не говорится о собственности индусской женщины, приобретенной самостоятельно. Раздел 15 (1) касается только «общей собственности», однако, за исключением исключений, указанных в подразделе (2), и не делает различий между собственностью, приобретенной самостоятельно, и имуществом, которое она унаследовала от любого другого отношения. Здесь говорится об имуществе, которое полностью или полностью принадлежит умершей. «Собственная собственность» индусской женщины будет ее абсолютной собственностью, а не тем имуществом, которое она унаследовала от своих родителей.

Таким образом, основанием для наследования собственности женщины-индуиста, умирающей без завещания, будет источник, из которого такая женщина-индуистка перешла во владение этим имуществом, и способ наследования, который в дальнейшем определит способ передачи права собственности. В случае «собственности, приобретенной самостоятельно», будет применяться Раздел 15 (1), а не Раздел 15 (2). Закон о наследовании индуистов не запрещает женщинам исполнять завещание. Раздел 15 (1) будет применяться только в том случае, если женщина-индус умирает без завещания i.е., не составляя завещания. В такой ситуации будут применяться обычные правила наследования, предусмотренные законом.

Суд также отметил, что в настоящее время укоренившимся принципом закона является то, что чувства или симпатии сами по себе не могут быть руководящей силой при определении прав сторон, которые в остальном ясны и очевидны в соответствии с Законом о наследовании индуистов. Этот суд не может давать указания только на симпатиях или чувствах. Если утверждение апеллянтов будет принято, нам придется интерпретировать раздел 15 (1) таким образом, который не был рассмотрен Парламентом.Парламент признал равенство замужних и незамужних индуистских женщин в вопросах собственности. Необходимо применять золотое правило толкования.

В конце концов суд постановил, что только то, что дело кажется сложным, не заставит нас ссылаться на различные опасения в отношении положений закона, которые в противном случае недопустимы. С этой точки зрения мы полагаем, что статья 15 (1) Закона будет применяться вместо статьи 15 (2). Соответственно, апелляция была отклонена.

Bhagat Ram v.Теджа Сингх

В этом деле Бхагат Рам против Теджи Сингх , Наследование собственности женщины-индуиста (первоначально унаследованной от ее матери).

В данном случае женщина-индус вместе со своей сестрой унаследовали имущество от своей матери после ее смерти. Унаследовав имущество, одна сестра умерла бесплодной. Другая сестра взяла собственность в качестве «наследника отца» в соответствии с разделом 15 (2) (a) и согласилась продать ее лицу A. Брат мужа умершей сестры оспорил законность этой продажи и потребовал собственности в качестве наследника по Раздел 15 (1) (b).

Возник вопрос, перейдет ли указанное имущество законным наследникам отца (ее сестры) или наследникам умершего мужа (брата мужа). Суд постановил, что в соответствии с разделом 15 (1) (b) Закона о наследовании индуистов, если женщина-индуистка умирает без завещания и бесплодия, передача собственности должна основываться на источнике, из которого собственность была унаследована женщинами. . Если собственность, принадлежащая женщине, была унаследована от ее отца или матери при отсутствии детей умершего, и она перешла бы только к наследникам отца.И в этом случае ее сестра, которая была единственной законной наследницей отца умершего, безусловно, унаследовала собственность, потому что намерение законодательного органа ясно показывает, что собственность, если она принадлежала родителям умершей женщины, первоначально должна перейти в законную собственность отца. наследники. Таким образом, продажа такой собственности сестрой женщины-индуиста считается действительной.

Ученый адвокат респондентов, то есть наследников мужа, утверждал, что умершая женщина приобрела имущество от своей умершей матери.И в то время умершая женщина имела только ограниченные права на это имущество, но в соответствии с разделом 14 (1) Закона о наследовании индуистов она стала полноправным владельцем этого имущества. Следовательно, после ее смерти имущество, находящееся у нее, будет унаследовано ее законными наследниками в соответствии с правилами, упомянутыми в Разделе 15 (1). Он также заявил, что Раздел 15 Закона о наследовании индуистов будет действовать только в конечном итоге в соответствии со словами, используемыми в Разделе 15 (2) (а), а именно: «Любая собственность, унаследованная женщиной-индуисткой, должна рассматриваться как собственность, унаследованная ею после начало действия Закона.

Суд, однако, отметил, что необязательно, чтобы такое наследование было после вступления в силу Закона. Намерение законодательного собрания ясно, что собственность, если первоначально принадлежала родителям умершей женщины, должна перейти к законным наследникам отца. Таким образом, также в соответствии с разделом 15 (2) (b) собственность, унаследованная женщиной-индуисткой от ее мужа или ее тестя, также переходит к наследникам мужа при аналогичных обстоятельствах. Это источник, из которого собственность была унаследована женщиной, что более важно для передачи ее собственности.Мы не думаем, что тот факт, что женщина-индуистка изначально имела ограниченные права, а затем приобрела полное право, каким-либо образом изменит правила наследования, указанные в Разделе 15 (2).

Всегда важен источник, от которого женщина наследует собственность и который будет в дальнейшем контролировать ситуацию. В противном случае лица, которые даже немного не связаны с лицом, первоначально владевшим недвижимостью, получили бы права наследовать эту собственность. Это нарушило бы намерение и цель Раздела 15 (2), который дает особый образец правопреемства.Имущество, унаследованное ее отцом, передается семье отца в случае отсутствия наследства. Имущество, унаследованное от мужа или тестя, аналогичным образом переходит к наследникам мужа в случае отсутствия права собственности. Такое положение ограничило бы собственность, переходящую в руки лиц, к которым правосудие потребует не переходить.

Закон о правопреемстве и поправка

Закон 1956 года о наследовании индуистов также применяется к джайнам, буддистам и сикхам, которые предоставили женщинам Индии условные права наследования собственности.Даябхага и Митакшара — две школы, в соответствии с которыми индусское право по отцовской линии разделено по всей Индии. Согласно школе Митакшара, существует четкое различие между личной собственностью человека и имуществом, принадлежащим предкам. Он имеет полное усмотрение и право распоряжаться своей личной собственностью по завещанию, и его сыновья автоматически выступают в качестве наследников в соответствии с Законом о наследовании. Дочери имели право претендовать только на личную собственность своего отца и на долю отца в наследственной собственности.Женщинам не давали статус сожителей. Женщины могли просить о праве на пропитание только у совместной индуистской семьи в Индии, и не более того.

В 2005 году была внесена поправка, которая пыталась исправить это, но боролась с путаницей по этому поводу из-за противоречивых решений суда. В представленных судебных решениях отсутствовала ясность. Высокий суд Бомбея постановил, что преимущества новых положений не распространяются на дочерей, родившихся после внесения поправок в закон. Позже в другом деле Высокие суды в Дели, Карнатаке и Ориссе приняли противоречивое решение о том, что поправка будет применена к дочерям, живущим в 2005 году.Верховный суд Индии в 2015 году также заявил, что дочь не получит права собственности, если отец умрет до вступления поправки в силу. Таким образом, самое последнее вынесенное решение разъясняет, что закон применим ко всем спорам относительно собственности, поданным до 2005 года и находящимся на рассмотрении, когда закон был принят. Дети дочери будут родителями, если дочь умерла до 2005 года.

Пособия по Закону получают женщины, родившиеся до 1956 года

Верховный суд в одном из дел вынес решение, в котором оспаривается право женщин на наследование собственности по двум причинам.Мужчина по имени Амар утверждал, что ее тетя родилась до 1956 года, следовательно, она не имела права на права, предусмотренные Законом о наследовании, и поправка 2005 года не была применима к ней. Суд низшей инстанции и суд высшей инстанции поддержали мнение о том, что: Однако Верховный суд сослался на предыдущие решения, постановив, что две женщины имеют право унаследовать собственность в соответствии с Законом, а также поправкой 2005 года в том виде, в котором они существовали до Закона.

Наследование земель сельскохозяйственного назначения

Наследование сельскохозяйственных земель — еще один вопрос, который склоняется в пользу мужчин.Наследование сельскохозяйственных земель регулируется законами штата, и во многих случаях дочерям не предоставляются права наследования собственности по той причине, что это приведет к фрагментации владений. По данным переписи, в Индии только 13% сельскохозяйственных угодий принадлежит женщинам. Это связано с растущей миграцией мужчин в города, а сельскохозяйственные земли остаются за женщинами. Отсутствие права собственности на землю означает, что они не могут получить доступ к институциональным кредитам или воспользоваться государственными схемами и предложениями субсидированных семян, удобрений и т. Д.

В соответствии с разделом 4 (2) Закона о правопреемстве 1956 года сельскохозяйственные земли не подпадали под его пределы. В 2014 году, несмотря на то, что Раздел был отменен поправкой 2005 года, Высокий суд Аллахабада постановил, что сельскохозяйственные земли находятся под абсолютным управлением Законодательного собрания штата, и у Парламента нет земельных полномочий для принятия каких-либо законов в отношении них.

Верховный суд в своем последнем решении не упоминает сельскохозяйственные земли. В отчетах также было обнаружено, что, несмотря на существующие законы, женщин часто заставляют отказаться от права наследования собственности под давлением семьи.Мы надеемся, что последнее судебное решение придаст импульс борьбе женщин за равенство.

2 февраля Верховный суд постановил, что в соответствии с Законом об индуистском наследовании дочери имеют законное право владеть равной долей собственности в ее наследственной собственности независимо от года их рождения. Это решение было попыткой исправить десятилетия дисбаланса в правах наследования индуистов на собственность. В этом случае мужчина утверждал, что его тетя не имеет законных прав на собственность его деда.Коллегия судьи А.К. Сикри и Ашок Бхушан постановили, что Закон о индуистском наследовании 1956 года гласит, что дочь должна быть наследницей (имея равную долю в неделимой собственности) в наследственной собственности семьи с рождения, имея те же права и обязанности, что и сына с поправками 2005 года.

Должна ли индусская женщина составлять завещание? Мы по-прежнему остаемся под впечатлением, что всегда слишком рано составлять завещание и что подходящее время наступит, когда наступит старость из-за нашей обусловленности.Поэтому, по моему мнению, исходя из нынешнего положения закона, предпочтительно, чтобы женщина-индуистка защищала свои активы, то есть собственность, и после своей смерти передавала ее желаемому человеку. В противном случае, в случае завещания, закон пойдет своим чередом, и собственность индуистской женщины окажется во владении человека, которому она никогда не намеревалась передать ее или даже не имела каких-либо отдаленных родственников в течение своей жизни, как очевидно. из случая Smt. Нараяни Деви. Таким образом, ответ на вопрос «Должен ли я составлять завещание?» Будет «Да».


Компания LawSikho создала группу телеграмм для обмена юридическими знаниями, рекомендациями и различными возможностями. Вы можете перейти по этой ссылке и присоединиться:

Подпишитесь на нас в Instagram и подпишитесь на наш канал YouTube, чтобы получать больше потрясающего юридического контента.

Европейский портал электронного правосудия — Правопреемство

Этот информационный бюллетень был подготовлен в сотрудничестве с Советом нотариатов ЕС (CNUE).

1 Как оформляется распоряжение имуществом в случае смерти (завещание, совместное завещание, договор о наследовании)?

Завещание может быть составлено в одной из двух форм: как собственноручное завещание или как публичное завещание.

Рукописное завещание может быть составлено только лицами в возрасте 18 лет и старше, оно должно быть написано от руки от начала до конца и также подписано. Если завещание было напечатано на пишущей машинке или компьютере, если подпись отсутствует или если она была продиктована (например, на магнитной ленте), завещание является недействительным, и, как следствие, только законные наследники могут наследовать от наследство, если не существует другого действующего завещания, дающего альтернативное назначение наследнику. В целях доказательства также очень важно, чтобы наследодатель расписался своим полным именем (т.е. имя и фамилия), чтобы не было путаницы в том, кто составил завещание. Наконец, настоятельно рекомендуется указать время и место в завещании, чтобы показать, когда и где была составлена ​​эта официальная письменная запись. Это важно, потому что более раннее завещание может быть отозвано — полностью или частично — новым. Если дата отсутствует в одном или, возможно, даже в обоих завещаниях, часто невозможно определить, какое из них является более поздним и может считаться действительным.

Супружеским парам и зарегистрированным партнерам также разрешается составлять совместное завещание от руки.В этом случае рукописное завещание, составленное одним или обоими супругами или партнерами, должно быть подписано ими обоими вместе (более подробную информацию см. В ‘ Was ist ein gemeinschaftliches Testament ?’ [‘Что такое совместное будет? »] на странице 28 брошюры под названием« Erben und Vererben »[« Наследование и завещание »] Федерального министерства юстиции и защиты прав потребителей ( Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ).

Если хотите Чтобы избежать риска ошибиться при составлении завещания, вам следует составить публичное завещание (также называемое «нотариальным завещанием»).Это включает устную передачу вашего последнего завещания и завещания нотариусу, который затем записывает его в письменной форме или составляет его самостоятельно и передает нотариусу в письменной форме (более подробную информацию см. В « Das öffentliche Testament » [«Общественное завещание») ] на странице 26 брошюры, озаглавленной « Erben und Vererben » [«Наследование и завещание»] Федерального министерства юстиции и защиты прав потребителей). Такое завещание могут составить и несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста.

Для заключения договора о наследовании обе стороны должны явиться к нотариусу одновременно (дополнительные сведения см. В « Der Erbvertrag » [«Договор о наследовании»] на странице 34 брошюры, озаглавленной « Erben und Vererben » [«Наследование и завещание»] Федерального министерства юстиции и защиты прав потребителей).

2 Следует ли регистрировать распоряжение, и если да, то как?

Во избежание риска того, что рукописное завещание будет спрятано, потеряно или забыто после смерти человека, часто рекомендуется (но не обязательно) подавать завещание в местный суд ( Amtsgericht ) или в Бадене. -Вюртемберг с нотариальной конторой ( Notariat ) до конца 2017 года, чтобы его можно было хранить в надежном месте. Нотариальное завещание всегда хранится на ответственном хранении.То же самое относится к договору о наследовании, если договаривающиеся стороны специально не заявляют, что он не подлежит официальной передаче; в последнем случае документ передается на хранение нотариусу. Завещания и договоры о наследовании, которые хранятся на ответственном хранении, должны быть открыты после смерти лица, сделавшего распоряжения mortis causa , содержащиеся в них (которого в законе именуют «наследодателем»).

По состоянию на 1 января 2012 года рукописные завещания и нотариально заверенные распоряжения mortis causa (завещания и договоры о наследовании), которые хранятся на надежном хранении в местных судах или в Баден-Вюртемберге до конца 2017 года в нотариальных конторах — зарегистрированы в электронном виде в Центральном реестре завещаний по адресу Bundesnotarkammer [Федеральная нотариальная палата].В случае распоряжений mortis causa , которые были составлены до этой даты и помещены на ответственное хранение, соответствующие реквизиты ЗАГСов будут перенесены в реестр.

В качестве регистрационного органа Федеральная нотариальная палата уведомляется обо всех случаях смерти в семье и информирует компетентный суд по наследственным делам ( Nachlassgericht ) о том, какие распоряжения зарегистрированы и где они хранятся на надежном хранении с целью открытия любых распоряжений mortis causa находится на хранении.

3 Существуют ли ограничения свободы распоряжения имуществом в случае смерти (например, зарезервированной долей)?

Ближайшие родственники могут быть лишены наследства по завещанию. Однако всегда рассматривалась ситуация, при которой оставшийся в живых супруг, дети и дети детей или родители вообще не получали наследства, даже если бы они были законными наследниками, если бы завещательное распоряжение фактически не существовало. как несправедливо. Из-за их официально признанного и юридически установленного признания взаимной ответственности то же самое относится и к выжившим зарегистрированным партнерам одного пола.По этой причине закон предоставляет этой узко определенной группе людей то, что называется «обязательной долей». Бенефициары обязательной части имеют право требовать от наследника денежной выплаты, равной половине стоимости законной части.

Пример: наследодателя пережил ее муж (с которым она жила в режиме собственности сообщества накопленной прибыли) [при этом каждый супруг сохраняет право собственности на свою собственность, но увеличение совокупной чистой стоимости супругов в течение брак распределяется поровну] и дочь.В завещании наследодатель назвал своего мужа единственным наследником. Имущество стоит 100 000 евро. Доля для определения обязательной доли дочери составляет (тогда как ее законная доля составляет ½; такая же доля, как у мужа, который жил с наследодателем в соответствии с режимом собственности сообщества накопленной прибыли). Чтобы рассчитать денежную сумму, на которую она имеет право, долю обязательной доли необходимо умножить на стоимость имущества на момент наследования. Это означает, что дочь может потребовать от мужа обязательную часть в размере 25 000 евро (¼ × 100 000 евро).

Завещатели не могут препятствовать притязанию на эту обязательную долю путем включения бенефициаров обязательной доли в свои завещания, но выделяя им только менее половины их законной части. В таких случаях получатель обязательной части имеет право на дополнительную сумму, чтобы довести свою обязательную часть до половины законной части.

Пример: В своем завещании наследодатель назвал свою жену (с которой он жил в рамках имущественного режима сообщества накопленной прибыли) и свою дочь в качестве наследников, так что они должны унаследовать и его имущества соответственно.Имущество стоит 800 000 евро. Доля для определения обязательной доли дочери составляет ¼ (= 200 000 евро). Учитывая, что она была включена в завещание и, таким образом, уже собирается унаследовать 100 000 евро (⅛ из 800 000 евро), она, таким образом, имеет право только на дополнительную сумму для покрытия недостачи (100 000 евро).

Требование об обязательной доле должно быть заявлено в течение трех лет после того, как все бенефициары обязательной доли узнают о наследстве и распоряжении, от которого они пострадали, и, конечно, в течение не более чем тридцати лет после наследования.

Наследники могут потребовать отсрочки требования обязательной доли, если немедленное удовлетворение требования серьезно повлияет на них несправедливо. Пример, приведенный в законодательстве, представляет собой сценарий, при котором в противном случае семейный дом пришлось бы продать. Тем не менее, необходимо должным образом учитывать интересы бенефициара или бенефициаров. Отсрочка означает, что обязательная часть не должна выплачиваться немедленно. Суд должен решать в каждом конкретном случае, на какой срок может быть отложена обязательная часть и нужно ли закладывать обеспечение в отношении требования об обязательной доле.

4 При отсутствии права распоряжения имуществом после смерти, кто наследует и сколько?

При отсутствии завещания или договора о наследстве применяются правила правопреемства.

Согласно немецкому праву о наследовании наследниками считаются только родственники, то есть люди с теми же родителями, бабушками и дедушками, или прабабушками и дедушками, что и наследодатель, а также люди, имеющие более отдаленных общих предков с наследодателем. Согласно этому определению, брачные отношения вообще не считаются связанными с наследодателем и поэтому исключаются из правопреемства, например.грамм. свекровь, зять, отчим, падчерица, тётя по браку, дядя по браку и т. д .; это потому, что они не имеют общих предков с наследодателем.

Семейные отношения также могут возникать в результате усыновления (в детстве), поскольку этот процесс создает полноценные юридические семейные отношения между ребенком и усыновителем, а также его родственниками со всеми соответствующими правами и обязанностями. Следовательно, усыновленные дети обычно имеют те же права, что и биологические дети (могут применяться особые условия, если усыновляются «дети» старше совершеннолетия).

Супруги являются исключением из принципа наследования только по родственникам. Хотя они обычно не связаны друг с другом и поэтому не имеют общих предков, они все же имеют собственное право на наследство от своего супруга. Если супруги разведены, право на наследство отсутствует. При определенных условиях это также относится к супругам, которые еще не разведены, но проживают отдельно.

Согласно наследственному праву зарегистрированные партнеры имеют те же права наследования, что и супруги.Напротив, нет никакого законного права на наследство для других форм сожительства.

Наследственное право для родственников:

Не все родственники имеют равные права наследования. Закон делит их на наследников разной степени:

1-й степени

К наследникам 1-й степени относятся только потомки умершего, то есть дети, внуки, правнуки и т. Д.

Дети, находящиеся вне брака. законные наследники своих матерей и отцов и их родственников.(Исключение составляют случаи наследования, в которых наследодатель умер до 29 мая 2009 г., если внебрачный ребенок родился до 1 июля 1949 г. — см. Сноски на страницах 11 и 15 брошюры, озаглавленной « Erben und Vererben » [‘ Наследование и завещание »] от Федерального министерства юстиции и защиты прав потребителей.)

При условии, что можно найти кого-то, кто принадлежит к этой группе очень близких родственников, все более дальние родственники ничего не получают и не имеют доли в наследстве. .

Пример: Завещатель имеет одну дочь и множество племянников и племянниц. Племянники и племянницы ничего не наследуют.

Дети детей (то есть внуки, правнуки и т. Д.) Обычно могут унаследовать что-либо, только если их родители уже умерли или сами отказались от наследства.

Пример: У умершего осталась одна дочь, а также трое внуков от сына, который уже скончался. Дочь получает половину наследства, а внуки должны разделить между собой вторую половину, то есть половину, которая в противном случае досталась бы их отцу.Это означает, что каждый внук получает части наследства.

2-я степень

Наследниками 2-й степени являются родители умершего вместе со своими детьми и детьми детей, то есть братья и сестры, племянники и племянницы наследодателя. И снова дети родителей наследодателя наследуют только в том случае, если родители наследодателя уже умерли. Затем они наследуют часть, причитающуюся их умершему отцу или умершей матери.

Родственники 2-й степени могут наследовать только при отсутствии родственников 1-й степени.

Пример: наследодателя остались племянница и племянник. Сестры и родители наследодателя уже скончались. Таким образом, племянница и племянник наследуют по половине поместья.

3-я и последующие степени

Категория 3-й степени включает бабушек и дедушек, а также их детей и детей детей (тетя, дядя, двоюродный брат и т. Д.), А 4-я степень охватывает прабабушек и дедушек, а также их детей и детей детей, и т. Д. на. Правопреемство в основном основывается на тех же правилах, что и для вышеупомянутых степеней.Однако, начиная с 4-й степени, если потомки бабушек и дедушек уже скончались, потомки этих потомков уже не следующие в очереди; скорее, лицо (а), которое является ближайшим родственником (-ами), теперь становится единственным наследником (-ами) (на этом этапе происходит переход от парентелической системы наследования [что включает в себя работу по каждой строке ( parentela ) произошли от предка до тех пор, пока не будет найден наследник] до степени системы родства [которая включает определение ближайшего родственника на основе степени родства]).

Всегда применяется следующее: только один родственник предыдущей степени должен быть жив, чтобы все возможные наследники следующей степени были исключены.

Супруги и зарегистрированные партнеры

Независимо от применяемого соответствующего режима супружеской собственности, оставшаяся в живых жена, муж или зарегистрированный партнер классифицируются как законные наследники и имеют право на ¼ наследства вместе с любыми потомками и ½ части наследства. имение вместе с любыми родственниками 2-й степени (т.е. родители, братья и сестры, племянники или племянницы наследодателя), а также бабушки и дедушки.

Если супруги жили в «режиме собственности сообщества накопленной прибыли» (который является режимом по умолчанию, если супруги не согласились на другой режим собственности в рамках добрачного или послеродового соглашения), вышеупомянутая часть увеличивается на ¼. То же самое и с зарегистрированными партнерами.

Если нет родственников 1-й или 2-й степени, а также бабушек и дедушек, оставшийся в живых супруг / партнер получает все наследство.

Пример: наследодателя остались жена (с которой он жил в режиме собственности сообщества накопленных доходов) и его родители. Жена получает (½ + ¼), а родители — как наследники 2-й степени — получают имущества каждый. Кроме того, если другие наследники являются родственниками второй степени, как здесь, или бабушкой и дедушкой, жена имеет право на то, что на немецком языке известно как « Großer Voraus », что является преимущественным правом, которое в большинстве случаев распространяется на все предметы домашнего обихода и свадебные подарки (если другие наследники являются родственниками первой степени родства, оставшийся в живых супруг, наследующий как законный наследник, имеет право на эти вещи только в той мере, в какой они ему необходимы для ведения надлежащего домашнего хозяйства).

Законное право наследования штата:

Если нет супруга или партнера и родственник не может быть идентифицирован, государство становится законным наследником. Его ответственность всегда ограничена размером имущества.

5 Какой орган компетентен:

5.1 в вопросах правопреемства?

В принципе, вопросы наследования правомочны рассматривать суд по наследственным делам местного суда по последнему обычному месту жительства наследодателя (или в Баден-Вюртемберге до конца 2017 года — соответствующая нотариальная контора).

5.2 получить заявление об отказе от прав или принятии правопреемства?

Отказ от наследства осуществляется путем подачи заявления в суд по наследственным делам; это заявление должно быть сделано в присутствии и зарегистрировано судом по наследственным делам или подано после нотариального заверения (более подробную информацию см. ниже).

Декларацию о принятии не нужно подавать в какой-либо конкретной форме, и нет необходимости в подтверждении получения. Простое превышение крайнего срока для отказа является подтверждением принятия.

5.3 получить заявление об отказе от права или принятии наследства?

Наследие или завещание принимается или отклоняется путем подачи декларации лицу, которому поручено наследство / завещание. Это может быть наследник ( Erbe ) или наследник ( Vermächtnisnehmer , т.е. для суб-наследства или суб-наследства [ Untervermächtnis ]).

5.4 для получения заявления об отказе от права и принятии зарезервированной акции?

Немецкое наследственное право не предусматривает декларирования принятия или отказа от обязательной доли.

6 Краткое описание процедуры урегулирования наследства в соответствии с национальным законодательством, включая ликвидацию наследственной массы и раздел активов (включая информацию о том, инициирована ли процедура правопреемства судом или другим компетентным органом самостоятельно ходатайство)

Открытие завещания:

Завещательное распоряжение, поданное в суд по наследственным делам или взятое из-под стражи, официально открывается судом по наследственным делам после смерти наследодателя.Об этом будут официально уведомлены наследники.

Процедура выдачи свидетельства о праве на наследство:

Свидетельство о праве на наследство выдается судом по наследству (или в Баден-Вюртемберге до конца 2017 года: нотариальной конторой) и указывает, кто наследник есть степень его или ее права наследования и, где это применимо, может также предусматривать последующее правопреемство или исполнение завещания.

Суд по наследственным делам выдает свидетельство о праве на наследство по запросу.Заявитель должен продемонстрировать, что все данные, требуемые по закону, являются точными, или предоставить установленное законом заявление, чтобы показать, что нет оснований сомневаться в точности данных. Заявитель может сделать установленное законом заявление, явившись к нотариусу или в суд, если только закон соответствующего федерального государства не предусматривает, что только нотариусы правомочны рассматривать этот вопрос.

Выдача европейского свидетельства о правопреемстве:

Международный закон об администрировании наследства [ Internationale Erbrechtsverfahrensgesetz, IntErbRVG ] определяет процедуры получения европейского свидетельства о правопреемстве.Европейское свидетельство о праве на наследство — это свидетельство о праве на наследство, действующее почти во всех странах Европейского Союза (за исключением Ирландии и Дании). Он также выдается по запросу суда по наследственным делам в виде нотариально заверенной копии с ограниченным сроком действия. Основная цель сертификата — упростить процесс урегулирования имущественных отношений на территории ЕС.

Распределение имущества:

Если наследство имеет несколько наследников, оно становится совместной собственностью сообщества наследников.В результате сонаследникам разрешается распоряжаться отдельными объектами наследства только совместно, например с целью продажи автомобиля наследодателя, если он больше не нужен. Они также должны совместно управлять наследством. Это часто вызывает большие трудности, особенно если наследники живут далеко друг от друга и не могут прийти к соглашению. Такое «принудительное сообщество» обычно очень неудобно, и, в принципе, каждый наследник может потребовать роспуска сообщества, потребовав раздела имущества.Наиболее важным исключением в этом отношении является случай, когда наследодатель оговорил в своем завещании, что имущество не должно делиться в течение определенного периода времени, например чтобы семейный бизнес мог продолжать работать.

Если наследодатель назначил исполнителя, он или она несет ответственность за раздел наследственного имущества. В противном случае наследники должны сделать это сами. Для этого им разрешается обратиться за помощью к нотариусу. Если наследники не могут прийти к соглашению, несмотря на то, что они назначили нотариуса в качестве посредника, единственным оставшимся вариантом является обращение в суд.

7 Как и когда человек становится наследником или наследником?

Подробнее о правопреемстве см. Выше.

Если умерший оставил завещание, это имеет приоритет над правилами правопреемства. Следовательно, только лица, указанные в завещании, наследуют наследство, если наследодатель дал указания в отношении всего имущества в своем завещании. Подробнее о том, кто имеет право на обязательную часть, см. Выше.

В случае смерти наследодателя наследство по закону переходит к наследнику или наследникам (принцип автоматического перехода наследства).Однако наследники имеют право отказаться от своего наследства (см. Ниже).

Завещатель может также оставить наследство или завещание в своем завещании, например путем распределения отдельных предметов или определенных денежных сумм между определенными людьми. В таких случаях получатели наследства / наследства («наследники») не классифицируются как наследники, но имеют претензию к ответчику (ям) в связи с тем, что было специально оставлено для них в завещании.

8 Несут ли наследники ответственность по долгам умершего и, если да, на каких условиях?

Отказ от наследства:

Наследники не несут ответственности по обязательствам по наследству, если они отказываются от наследства в установленный срок.В качестве общего принципа соответствующий наследник должен отказаться от своего наследства в течение шести недель с момента получения уведомления об открытии наследства и основании его или ее статуса наследника, что предполагает подачу официального заявления в суд по наследственным делам. Это может быть сделано в присутствии и зарегистрировано судом по наследственным делам или подано после нотариального заверения. В последнем случае достаточно предоставить письмо, хотя подпись наследника должна быть нотариально удостоверена как верная.Акт отказа или принятия наследства обычно является обязательным.

Ответственность, если наследство принято:

Если наследники принимают свое наследство, они, по сути, «встают на место» наследодателя с юридической точки зрения. Это означает, что они также наследуют долги человека и, в принципе, также должны использовать свои собственные активы для их покрытия.

Однако наследники могут ограничить свою ответственность по унаследованным долгам тем, что известно как «законное имущество» (« Erbmasse »).Это означает, что любые кредиторы, у которых умерший был в долгу, могут взыскать свои убытки за счет законной массы, но собственные активы наследников остаются защищенными от третьих лиц. Наследники могут получить это ограничение ответственности одним из двух способов: они могут либо подать заявление в суд по наследственным делам, чтобы запросить управление имуществом от имени кредиторов, либо они могут запросить производство по делу о несостоятельности, подав заявление в местный суд. который уполномочен действовать в качестве суда по делам о несостоятельности.

Если имущественная масса недостаточна даже для покрытия расходов по управлению имуществом от имени кредиторов или для покрытия расходов на производство по делу о несостоятельности имущественной массы, наследники все же могут добиться ограничения ответственности. Если требования предъявлены кредитором, наследники могут заявить о недостаточности активов в имуществе. Затем наследники могут отказаться от погашения обязательств по наследству, если размер наследства недостаточен для их покрытия. Однако наследники обязаны передать то, что есть в наследстве, кредиторам.

Если наследники просто хотят избежать столкновения с долгами, которых они не ожидали, все, что им нужно сделать, это инициировать процедуру публичного уведомления (« Aufgebotsverfahren »), в соответствии с которой наследники могут подать заявление в суд по наследственным делам, требуя все кредиторам наследодателя уведомить суд — в установленный срок — о непогашенной задолженности наследодателя перед ними. Если кредитор не подает свои требования вовремя, он или она должны быть удовлетворены тем, что осталось от наследства в конце.Процедура публичного уведомления может также прояснить ситуацию для наследников, выявив, есть ли основания для передачи имущества в официальное управление путем подачи заявления об управлении имуществом или неплатежеспособности имущества.

9 Какие документы и / или информация обычно требуются для регистрации недвижимого имущества?

Необходимо подать заявление о внесении исправлений в земельную книгу вместе с доказательствами, подтверждающими ее неправильность, чтобы наследник собственника мог быть внесен в земельную книгу в качестве собственника.Чтобы подать заявку на исправление земельной книги после смерти зарегистрированного владельца, заявитель должен сначала получить подтверждение своего статуса наследника.

В качестве основания для исправления земельной книги заявитель в таких случаях может подтвердить свой статус наследника, представив свидетельство о праве на наследство или европейское свидетельство о правопреемстве.

Если правопреемство основано на отчуждении mortis causa , изложенном в публичном документе (нотариальном завещании или договоре о наследовании), достаточно представить в земельный кадастр ( Grundbuchamt ) распоряжение и официальную запись. его открытия.

Если объект недвижимого имущества передан по завещанию, всегда необходимо предъявить нотариальный акт, чтобы осуществить передачу имущества наследодателю, независимо от того, какие правила наследования применяются. Этот нотариальный акт должен подтверждать, что наследодатель имеет право владеть недвижимым имуществом.

Могут потребоваться и другие документы в зависимости от характера дела. Например, для того, чтобы торговая компания была зарегистрирована в качестве наследника, заявители должны предоставить доказательства своих полномочий представительства (например,грамм. официальная выписка из торгового реестра).

9.1 Является ли назначение администратора обязательным или обязательным по запросу? Если это является обязательным или обязательным по запросу, какие шаги необходимо предпринять?

Согласно германскому праву наследования, управление имуществом от имени кредиторов может использоваться для предотвращения взыскания долгов с собственными активами наследника. Суд по наследственным делам может распорядиться о передаче имущества в управление только по просьбе уполномоченного лица (наследника, исполнителя, кредитора наследства, покупателя всего наследства или последующего наследника).

Администратор — это официально назначенный орган. Несмотря на то, что он отвечает за управление всеми активами другого лица, он по-прежнему имеет статус самостоятельной стороны в случае судебного спора. Он выполняет свои официальные обязанности в частном порядке, управляя активами другого лица с целью удовлетворения интересов всех вовлеченных сторон (наследников и кредиторов). Процесс управления имуществом, который администратор имеет право — и действительно — обязан выполнять, направлен не только на поддержание и увеличение наследства, но в первую очередь на удовлетворение требований кредиторов наследственного имущества.Основная обязанность администратора — обеспечить погашение обязательств по наследству.

9.2 Кто имеет право исполнять распоряжения в случае смерти умершего и / или управлять имуществом?

Помимо фактических наследников, управляющего (несостоятельности) (см. Выше) и исполнителя (см. Ниже), соответствующие полномочия также могут быть предоставлены хранителю наследственного имущества.

Суд по наследственным делам официально предписывает попечительство над имуществом, если в этом есть текущая необходимость, когда личность ответственного наследника не ясна или если неизвестно, принял ли он наследство.Попечительство над поместьем направлено на охрану и содержание поместья в интересах неизвестного наследника.

Суд по наследственным делам устанавливает объем обязанностей куратора в соответствии с тем, что требуется в каждом отдельном случае. Эта сфера может быть довольно широкой или может быть просто сосредоточена на управлении отдельными объектами недвижимости. На хранителя поместья обычно возлагается ответственность за установление личности неизвестных наследников, а также за охрану и содержание поместья.

В принципе, попечительство над имуществом не направлено на удовлетворение требований кредиторов имения, поскольку оно в первую очередь направлено на защиту наследников. В порядке исключения в обязанности хранителя может входить использование ресурсов наследственного имущества для урегулирования обязательств, связанных с имуществом, если это необходимо для его надлежащего управления и обслуживания или с целью предотвращения потерь или ущерба, в частности любых расходов, которые могут быть связаны с ним. могут возникнуть в результате ненужных юридических споров.

9.3 Какие полномочия у администратора?

Завещатель вправе назначить одного или нескольких исполнителей в своем распоряжении mortis causa . Он или она может также уполномочить третью сторону, исполнителя или суд по наследственным делам назначить (другого) исполнителя. Обязательства исполнителя вступают в силу, как только назначенное лицо принимает свое назначение на эту роль.

По закону исполнитель обязан исполнить завещательные распоряжения наследодателя.Если наследников более одного, исполнитель несет ответственность за раздел наследства между ними.

Управлять имуществом должен исполнитель. В частности, он имеет право вступать во владение имуществом и распоряжаться имуществом. В этом случае наследники не имеют права распоряжаться каким-либо предметом наследства, находящимся в управлении исполнителя. Исполнитель также вправе принимать обязательства от имени наследственного имущества, если это необходимо для его надлежащего управления.Он или она имеет право избавляться от вещей бесплатно только при наличии морального обязательства сделать это или из уважения к общепринятой приличию.

Однако наследодатель может ограничить полномочия исполнителя по своему усмотрению по сравнению с тем, что было предусмотрено правовыми положениями. Он или она также имеет право определять срок исполнения завещания. Он или она может, например, просто зайти так далеко, что позволит исполнителю распоряжаться имуществом и разделить его в краткосрочной перспективе.С другой стороны, он или она может в равной степени решить дать инструкции в своем завещании или договоре о наследовании, чтобы передать имущество в долгосрочное исполнение. В принципе, долгосрочное исполнение может быть назначено на срок не более 30 лет, начиная с фактической даты наследования. Тем не менее, наследодатель может дать инструкции для продолжения управления до смерти наследника или исполнителя, или до наступления определенного события, затрагивающего одного или другого из них.В таких случаях исполнение завещания может занять более 30 лет.

10 Какие документы обычно выдаются в соответствии с национальным законодательством в ходе или в конце процедуры наследования, подтверждающие статус и права бенефициаров? Обладают ли они конкретным доказательственным действием?

Свидетельство о праве на наследство или Европейское свидетельство о правопреемстве обычно требуется для доказательства того, что наследник имеет право наследования, например если наследник желает, чтобы земельный участок или счет на имя наследодателя были переведены на его или ее собственное имя.Если существует публичное завещание (см. Выше), в таких случаях может не потребоваться предъявление свидетельства о праве на наследство или европейского свидетельства о правопреемстве.

Эта веб-страница является частью вашей Европы.

Мы будем рады вашим отзывам о полезности предоставленной информации.

Неусыновленные пасынки в качестве полноправных наследников

The Lawletter Vol 39 № 10

Мэтт МакДэвит, старший юрист, Национальная группа юридических исследований

В настоящее время разводы и повторные браки не редкость, возникают обстоятельства, когда люди, вступающие в повторный брак, имеют детей от предыдущего брака.Иногда новый супруг официально усыновляет детей своего партнера, но иногда, намеренно или по небрежности, никакого официального усыновления не инициируется. Один вопрос, который может возникнуть в такой ситуации, заключается в том, квалифицируются ли не усыновленные пасынки в качестве законных «наследников» в соответствии с законами о завещании: рассмотрим сценарий, при котором биологический родитель умер раньше отчима, который, вырастив не усыновленных пасынков в своей или ее семье. домой до совершеннолетия, затем умирает, не оставив завещания.

В настоящее время законы о завещании в большинстве штатов, по-видимому, не предоставляют не усыновленным приемным детям право наследования в качестве законных наследников, за исключением «справедливого» усыновления, когда процесс усыновления был начат, но никогда не завершился по причинам, не зависящим от усыновителя.Ребенок бывшего мужа или жены супруга (пасынок) не связан кровью с умершим, поэтому такие дети, как правило, не считаются наследниками отчима по закону, если только этот отчим не усыновил пасынка при жизни.

[I] t, как правило, считается, что, если такие дети принимаются в семью в качестве составных членов, а также рассматриваются и воспитываются как чистокровные дети, они будут считаться членами семьи и иметь право на такую ​​поддержку.В таком случае, однако, правило не должно толковаться как расширение права наследования на тех, кто имеет право на такую ​​поддержку
.

Фаган против Траутмана , 138, стр. 442, 448 (Colo. App. 1914). Наследниками по закону являются лица, прямо перечисленные в законах о завещании, и, следовательно, если законодательные акты штата не определяют наследников умершего по закону как включая не усыновленных приемных детей, то такие лица не могут считаться членами класса наследников по завещанию отчима.

Однако, по крайней мере, одно государство смягчило свою позицию в отношении пасынков как законных наследников, хотя и в очень специфическом контексте. В Калифорнии теперь есть закон, в соответствии с которым пасынок должен рассматриваться как наследник умершего отчима при условии соблюдения двух требований: (1) отчимные отношения начались в то время, когда пасынок был несовершеннолетним, и продолжались до его смерти, и (2) есть четкие и убедительные доказательства того, что отчим усыновил бы ребенка, если бы не были некоторые юридические препятствия (например, несогласие какой-либо заинтересованной стороны).Cal. Вероятность. Кодекс § 6454.

По крайней мере один штат, Вашингтон, принял закон, гласящий, что в обстоятельствах, когда один из супругов умирает, оставив в живых как мужа или жену, так и биологических детей от предыдущего брака, тогда, если выживший супруг позже умирает, не оставляя законных наследников, детей первого супруга от предыдущего брака (т.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>